ВВЕДЕНИЕ                                            
   Становление и развитие конституционного строя в раз-
личных странах имеет как общие,  так и особенные черты.
Общим для  всех  зарубежных  стран  является  признание
конституции  высшим  законом  страны,  регламентирующим
важнейшие политические и правовые отношения в ней,  ус-
танавливающим основные положения правопорядка.  Все ос-
тальное (текущее) законодательство  и  административное
правотворчество должно соответствовать нормам конститу-
ции.  Конституция,  таким образом,  рассматривается как
правовая  основа конституционного строя или существова-
ния конституционализма, в содержание которого включает-
ся ряд компонентов: права и свободы граждан, представи-
тельное правление и принцип разделения властей.        
   Объем конституционного  регулирования  в   различных
странах был весьма неодинаков в ходе исторического раз-
вития и менялся главным образом по двум взаимосвязанным
причинам.                                              
   Первая (наиболее важная) - фактор политической борь-
бы;  в результате этой борьбы в конституциях появляются
и развиваются демократические права и свободы. Под вли-
янием этого же фактора происходят изменения в отношени-
ях между законодательной и исполнительной властью, пар-
ламентом и правительством.                             
   Вторая причина, ведущая к усложнению конституционно-
го регулирования,- изменение самого -экономического ба-
зиса,  появление новых международных реалий,  необходи-
мость разрешения проблем,  приобретающих важное внутри-
государственное и международное значение. Появление го-
сударственно-монополистического   капитализма  породило
проблему национализации,  что в свою очередь  затронуло
дотоле незыблемый принцип "священности и неприкосновен-
ности" частной собственности. В конституциях появляются
статьи,  оговаривающие возможность отторжения государс-
твом частной собственности  (национализации).  Развитие
международных отношений усилило значение проблемы соот-
ношения международного и внутригосударственного  права,
а появление региональных или иных замкнутых экономичес-
ких группировок государств - появление норм, предостав-
ляющих государству право вступать в подобные группиров-
ки и ограничивать свой суверенитет в пользу таких сооб-
ществ. Проблема охраны окружающей среды, сохранения на-
ционального и культурного наследия, урбанизация получа-
ют  свое закрепление в конституциях последнего времени.
В то же время,  несмотря на коренные  изменения  реалий
матери-                                                
ального мира, многие положения западных конституций ос-
таются  неизменными на протяжении уже двух веков их су-
ществования.  Более того, часто принимаемые "новые" ос-
новные  законы таковыми являются лишь формально,  но не
по содержанию,  а заимствование, иногда даже дословное,
материала из "старых" конституций не так уж редко, осо-
бенно для стран, освободившихся от колониальной зависи-
мости.                                                 
   Содержание зарубежных конституций весьма обширно.  В
то же время их нормы могут быть сведены к трем основным
блокам регулирования: права и свободы граждан или, точ-
нее, правовое положение личности; закрепление структуры
и   порядка  функционирования  органов  государственной
власти,  их взаимоотношений; учет развития региональных
и универсальных норм международного права.             
   Все западноевропейские  конституции с момента их по-
явления можно отнести к одному из трех периодов истори-
ческого  развития.  Первый  -  с момента появления этих
конституций и до Первой мировой войны;  второй - межво-
енное двадцатилетие; третий - период после Второй миро-
вой войны,  хотя, понятно, для различных стран значение
этих периодов далеко не однозначно.                    
   Общее направление в развитии прав и свобод в консти-
туционном законодательстве во многом носит противоречи-
вый характер. С одной стороны, происходит заметное раз-
витие и углубление содержания прав и свобод человека  и
гражданина,  появление их новых видов; с другой - неко-
торые гражданские права и свободы,  причем наиболее де-
мократические,  находившие свое место в документах пер-
вого периода,  исчезают  или  почти  полностью  исчезли
(например, право на восстание, на сопротивление угнете-
нию).  Одновременно обозначается тенденция, указывающая
на  происхождение многих прав и свобод:  некоторые "но-
вые" права и свободы хотя бы в самом общем виде находят
своих  предшественников  в  законах предыдущих периодов
развития.                                              
   Научно-техническая революция  оказывает  влияние  на
объем  прав и свобод.  Например,  повсеместное развитие
современных средств коммуникации ставит вопрос о  подс-
лушивании телефонных разговоров подобно тому,  как ког-
да-то была поставлена и решена проблема тайны  перепис-
ки.  Прогресс медицинской науки также "высвечивает" не-
которые правовые вопросы.  Факт юридического установле-
ния  момента  смерти  человека  влияет  на  возможность
трасплантации его органов другому  человеку;  появилась
практическая  возможность  менять  свой пол и в связи с
этим должно появиться соответствующее право;  в настоя-
щее  время в зарубежных странах широко обсуждается и не
везде одинаково в  правовом  смысле  решается  проблема
преждевременного прерывания беременности;  в послевоен-
ные годы в конституционном законодательстве закрепляет-
ся  право на жизнь;  однако в 80-90-е годы стала широко
дискутироваться и проблема добровольного ухода из жизни
- право на смерть (эвтаназия). Это право получает зако-
нодательное закрепление (например, в США).             
   Как известно, пределы конституционного регулирования
устанавливаются существующими в стране традициями,  за-
имствованием опыта других стран  и,  конечно,  фактором
политической борьбы.  Несмотря на существующие различия
национального, исторического характера, процесс сближе-
ния  конституций различных стран в содержательном отно-
шении является очевидным.  В отношении прав  и  свобод,
например,  этот процесс проходит в нескольких направле-
ниях: во-первых (и прежде всего), по пути расширения их
круга,  включения в текст конституций новых прав и сво-
бод;  во-вторых,  по пути детализации, уточнения, более
подробного  регулирования  ранее  известных гражданских
прав и свобод;  в-третьих,  по пути своего рода нивели-
ровки, определенной унификации формулировок прав и сво-
бод в конституциях  различных  стран.  Появление  како-
го-либо нового вида прав в одной стране рано или поздно
влечет появление такого же или подобного вида в другой.
Понятно, что этот процесс имеет место при наличии сход-
ных условий экономического и социального  развития  тех
или иных зарубежных стран.                             
   Развитие института  прав  и  свобод  тесно связано/с
эволюцией их конституционных ограничений. Для всех трех
периодов  конституционного развития были характерны два
основных способа ограничений - отсылочный характер норм
и  введение чрезвычайного положения.  Оба способа имеют
устойчивую тенденцию к  развитию  и  совершенствованию.
Анализ  конституционных текстов показывает определенную
тенденцию в этом отношении:  по мере  развития  прав  и
свобод одновременно увеличивается число оговорок и воз-
можностей введения чрезвычайного положения.            
   Особенно заметна  эволюция  конституционных  норм  в
блоке конституционного регулирования,  касающегося сис-
темы органов государственной власти.  Закрепление и ре-
гулирование этой системы всегда занимали важное место в
зарубежных конституциях,  причем в актах "первого поко-
ления" объем материала, посвященный этим органам, обыч-
но превышал половину текста основного закона.  В после-
дующих  актах  этот объем относительно сокращается,  но
сам уровень регламентации и масштабы детализации в  ре-
гулировании данного вида отношений                     
постепенно возрастают.  Регламентация получает развитие
в  разделах,  посвященных  не только центральным,  но и
местным органам власти.  Во многих конституциях первого
и  отчасти даже второго поколения вообще не встречаются
нормы, регулирующие проблемы местного управления.      
   Наиболее рельефно эволюция в этом блоке  регулирова-
ния проявилась в трех направлениях: 1) упрочение испол-
нительной власти,  укрепление положения этой власти; 2)
эволюция парламентской структуры; 3) развитие института
конституционного контроля.                             
   Если рассматривать только конституционные  положения
в чистом виде, то явного усиления исполнительной власти
не наблюдается. Этот процесс весьма противоречив. Наря-
ду  с расширением полномочий правительств - и этот факт
получает отражение в содержании конституций - в консти-
туционные тексты вводятся положения и другого плана.  В
частности, появляются детализированные нормы об ответс-
твенности правительства,  наблюдается возникновение но-
вых и развитие уже известных форм этой ответственности.
Особенно  заметны  новеллы в конституционном материале,
введенном в силу в межвоенное двадцатилетие. В это вре-
мя  был четко сформулирован один из важнейших принципов
парламентского режима - принцип ответственности  прави-
тельства перед парламентом. В конституциях "второго по-
коления" мы находим подробные положения о порядке  фор-
мирования  правительства,  о необходимости получения им
доверия со стороны парламента,  т. е. в них регламенти-
руются вопросы, которые в актах первого периода практи-
чески вообще не затрагивались.  Одновременно в этот  же
период в конституциях появляются нормы,  цель которых -
обеспечить устойчивость правительства, повысить степень
его независимости от парламента. Именно в данный период
был введен в научный оборот термин "рационализированный
парламентаризм",  предложенный в 1919 г.  Б.  С. Мирки-
ным-Геце-вичем (1892-1955), приват-доцентом Петроградс-
кого университета, эмигрировавшим после Октябрьской ре-
волюции сначала во Францию,  а затем в США, в отношении
Веймарской конституции.  Последняя отличалась подробной
проработкой норм, имевших целью обеспечение стабильнос-
ти и полновластия центральной исполнительной власти при
отсутствии парламентского большинства, на которое могло
бы опереться правительство.  Данный термин закрепился в
зарубежной конституционно-правовой литературе,  а соот-
ветствующие меры по обеспечению стабильности правитель-
ства получили  развитие  в  конституционном  материале,
особенно после Второй мировой войны.                   
   В межвоенное  время  в конституциях стали появляться
нормы,  закреплявшие институт делегированного законода-
тельства,  который  фактически  ограничивает полномочия
представительного учреждения.                          
   В послевоенное время усилилась тенденция к  введению
в конституции норм,  направленных на поддержание устой-
чивости правительства. Если в более ранние периоды, для
того  чтобы  заставить  правительство  уйти в отставку,
достаточно было в парламенте (обычно в  нижней  палате)
получить   негативное  голосование  большинства  членов
(присутствующих или списочного состава  -  в  различных
странах по-разному) без представления конкретной канди-
датуры на пост главы правительства,  т.  е. существовал
так называемый деструктивный вотум, то теперь появляют-
ся процедуры,  в значительной степени укрепляющие пози-
ции правительства по отношению к парламенту.           
   Так, Основной закон ФРГ 1949 г. ввел "конструктивный
вотум",  т. е. Канцлер может быть смещен путем избрания
нового  канцлера  (ст.67)1.  Во Франции (по Конституции
1958г.) и в Испании (по  Конституции  1978  г.)  введен
иной способ создания устойчивости правительства. Введе-
но требование о различном числе голосов  членов  нижней
палаты  при  получении правительством вотума доверия по
его инициативе и при голосовании по  резолюции  порица-
ния,  вносимой  членами палаты (в последнем случае вво-
дится более строгий порядок).  Так, в Испании председа-
тель правительства может поставить перед Конгрессом де-
путатов вопрос о доверии по всей программе или по  дек-
ларации об общей политике, и доверие считается получен-
ным,  если за него выскажется простое большинство депу-
татов.  Конгресс депутатов может поставить вопрос о по-
литической ответственности правительства,  приняв абсо-
лютным большинством голосов резолюцию порицания.  Такая
резолюция должна быть предложена по меньшей мере  одной
десятой  частью депутатов и включать в себя кандидатуру
на пост председателя правительства (ст. 112 и 113 Конс-
титуции 1978г.).2 В испанском варианте,  таким образом,
содержится и элемент,  применяемый для обеспечения  ус-
тойчивости правительства в ФРГ.                        
   Эволюция структуры  органов  государственной  власти
наблюдается и в изменении отношений между палатами пар-
ламента; она может быть прослежена в нескольких направ-
лениях.  В данном случае речь идет об изменениях в ста-
тусе верхних парламентских палат.  Нижние палаты всегда
избирались и                                           

   1 Подробнее см. вступительную статью к Основному за-
кону ФРГ.                                              
   2 Конституцию Испании 1978 г.  см.  ниже в настоящем
сборнике (стр.297-351).                                
                                                       
избираются населением   путем  прямых  выборов.  Данный
принцип остается  непоколебимым  со  времени  появления
первых парламентов в западных странах. Эволюция бикаме-
рализма проходит за счет верхних палат, и она влияет на
деятельность  нижних  палат и деятельность парламента в
целом.  Эта эволюция статуса  двухпалатных  парламентов
проявляется в изменении состава верхних палат,  порядка
их комплектования, в сокращении объема их полномочий, а
иногда даже в утрате этих полномочий,  когда нижняя па-
лата имеет право "пересилить" верхнюю,  нуллифицируя ее
решения.                                               
   Первые по  времени образования верхние палаты носили
аристократический характер;  они формировались либо пу-
тем назначения, либо наследования. Но уже до Первой ми-
ровой войны появились парламенты,  верхние палаты кото-
рых  стали образовываться на выборной основе (например,
Сенат в Бельгии по Конституции 1831 г.,  первая  палата
Генеральных  штатов  в  Нидерландах по Конституции 1815
г.).  В этот же период возникли однопалатные представи-
тельства;  они  предусматривались  конституциями Греции
(1864г.),  Болгарского княжества (1879  г.),  Сербского
королевства (1903 г.).                                 
   Тенденция к ослаблению позиций верхних палат и иног-
да отказу от них была продолжена в конституционном раз-
витии  в межвоенное время и после Второй мировой войны.
В Великобритании два акта 1911 г. и 1949 г. существенно
ограничили права Палаты лордов в законодательной облас-
ти.  Совет республики Франции,  по Конституции 1946 г.,
был  лишен тех полномочий,  которыми обладал всемогущий
Сенат в Третьей республике.  Хотя верхняя палата в Япо-
нии была сохранена, но нижняя обрела полномочия, позво-
ляющие преодолевать вето второй палаты - Палаты  совет-
ников. Правительство несет ответственность только перед
нижней палатой.                                        
   Новая тенденция,  появившаяся в последние  десятиле-
тия, указывает на приспособление статуса верхней палаты
к желаниям правительства.  В данном случае мы  имеем  в
виду  назначение Сената в парламенте Франции по Консти-
туции 1958 г.  В законодательной  области  Национальное
собрание  и Сенат равноправны (лишь финансовые законоп-
роекты вносятся в нижнюю палату). При прохождении зако-
нопроекта  "челнок" между палатами может действовать до
тех пор,  пока либо палаты не придут к соглашению, либо
этот  "челнок"  перестанет  "сновать" по желанию прави-
тельства.  Правительство в последнем случае может  соз-
вать смешанную паритетную комиссию.  Инициатива и после
работы комиссии находится в руках  правительства.  Если
компромиссный  законопроект  не будет принят палатами в
идентичной редакции после нового чтения в  обеих  пала-
тах,  то правительство вправе потребовать, чтобы Нацио-
нальное собрание приняло окончательное решение по этому
проекту  (ст.  45 Конституции 1958 г.).  Таким образом,
Сенат нужен правительству, поскольку он тормозит приня-
тие законопроектов и одновременно служит орудием прове-
дения правительством своей политики в парламенте.      
   В конституционном законодательстве Европы в межвоен-
ное время появляется собственная модель конституционно-
го контроля,  резко отличающаяся от традиционной амери-
канской.  Если традиционная система имеет диффузный ха-
рактер,  т.  е.  проверка соответствия основному закону
вверяется каждому суду или судье, то европейская модель
носит централизованный характер. Контроль осуществляет-
ся  специально  созданными  органами,  действующими вне
обычной и административной юстиции.  В 20-30-е годы ор-
ганы  конституционной  юстиции  европейской модели были
учреждены в Австрии (Конституция 1920г.),  в Чехослова-
кии  (Конституция  1920г.);  в  республиканской Испании
(Конституция 1931г.) был создан Суд конституционных га-
рантий.  После  Второй мировой войны на Европу пришлась
"вторая волна" конституционного контроля.  Восстанавли-
вается конституционный суд Австрии, создаются конститу-
ционные суды в Италии и ФРГ,  такие же суды учреждаются
в Турции (Конституция 1961 г.),  в Югославии (Конститу-
ция 1963 г.);  во Франции (Конституция 1958 г.) образу-
ется  Конституционный совет.  "Третья волна" приходится
на 70-80-е  годы.  Институт  конституционного  контроля
предусматривают  Основные  законы Португалии (1976 г.),
Испании (1978 г.),  Чехословакии (1968 г.);  с 1982  г.
действует Конституционный трибунал в Польше;  в 1983 г.
в Бельгии создается Арбитражный суд; европейскую модель
избрали Румыния (1991 г.), Болгария (1991 г.).         
   Европейская модель  конституционного контроля весьма
отличается от традиционной.  В последней состав органов
конституционной  юстиции достаточно прост.  Члены судов
общей юрисдикции обычно назначаются главой  государства
пожизненно, хотя существует предельный возраст, по дос-
тижении которого судьи уходят в отставку.  При назначе-
нии судей учитывается квалификационный уровень кандида-
тов и их политическая ориентация.  Правда,  поскольку в
общих судах судьи назначаются пожизненно, а в отношении
главы  государства,  производящего  назначение,  обычно
действует  принцип ротации,  то политические ориентации
постепенно нивелируются.                               
   Принципиально по-иному  назначаются  члены   органов
конституционной  юстиции  в  их  европейском  варианте.
Прежде всего, срок полномочий членов неодинаков, но от-
сутствует                                              
пожизненное назначение:  девять лет-во Франции, Испании
и  Италии;  двенадцать лет-в ФРГ и Австрии.  Во Франции
все бывшие президенты входят в состав  Конституционного
совета пожизненно.  В ряде стран состав органа обновля-
ется не полностью, а частями. Обновление состава позво-
ляет органу конституционной юстиции принимать новых лю-
дей,  отражающих взгляды текущего момента.  Срочный ха-
рактер  назначения  не  влияет на независимость членов.
Независимость в данном случае обеспечивается не  невоз-
можностью  сместить члена или его неназначением,  а не-
возможностью его непосредственно повторного назначения.
Члены  французского  Конституционного  совета  не могут
быть назначены повторно;  это же относится и  к  судьям
конституционных  судов  Италии и Испании.  В ФРГ нельзя
переизбирать судей Конституционного суда на  непосредс-
твенно следующий срок.                                 
   Особое внимание следует обратить на порядок назначе-
ния членов органов конституционного контроля.  В группе
стран,  придерживающихся  европейской  модели,  порядок
назначения и квалификации судей нередко устанавливается
конституционным   законодательством,  что  подчеркивает
значение этого органа конституционного  надзора.  Здесь
важно и то, что почти всегда члены органа конституцион-
ного контроля назначаются не одной инстанцией,  а  нес-
колькими, с тем чтобы ни один из назначающих органов не
имел преимущества, а сам орган конституционного контро-
ля не обрел односторонней ориентации.                  
   Введенные в конституционное законодательство особен-
ности организации и членского состава органов европейс-
кой модели дают им, очевидно, некоторые преимущества по
сравнению с традиционной американской  моделью.  Органы
европейской схемы контроля обычно шире подходят к расс-
матриваемым проблемам соотношения оспариваемого акта  и
основного закона;  обычные суды всегда связаны конкрет-
ными обстоятельствами рассматриваемого дела,  а  отсюда
партикуляризм решений этих судов.  Судьям обычных судов
субъективно трудно "подняться" над законом и  взглянуть
на него "с высоты" конституции.  Множество судов, имею-
щих право принимать решения о конституционности,  дейс-
твуют  изолированно друг от друга,  что ведет к "разор-
ванности" контроля, порой к его противоречивости.      
   Специальный же орган обладает  иными  возможностями,
он  имеет монополию на рассмотрение споров относительно
соответствия основному закону.  Такой орган может  сле-
дить  за  единством судебной практики,  может проводить
определенную линию в каком-либо аспекте своей  деятель-
ности.  Наконец, европейская модель более соответствует
принципу разделения властей.                           
   Конституционное законодательство,  постепенно эволю-
циони-руя,  стало  содержать  положения,  затрагивающие
международные отношения,  регулировать внешнеполитичес-
кие функции государства,  его международно-правовую по-
зицию,  содержать порядок объявления войны и заключения
мира.  Такие нормы появились еще в прошлом веке (напри-
мер,  ст.  5 Основного статута Италии 1848 г.,  ст.  75
Конституционной хартии Португалии 1826 г., ст. 13 Конс-
титуции Японии 1889 г.,  ст.  15 Конституции Дании 1866
г.). Постепенно круг проблем, связанных с международны-
ми отношениями,  расширился и к  настоящему  времени  в
большинстве зарубежных конституций регулируются важней-
шие проблемы, связанные с международными отношениями. К
таковым относятся:  1) принципы внешнеполитической дея-
тельности данного государства;  2) регулирование вопро-
сов,  связанных с объявлением войны и заключением мира;
3) соотношение международно-правовых и  внутригосударс-
твенных норм;  4) рассмотрение полномочий органов госу-
дарства по заключению и ратификации международных дого-
воров и соглашений;  5) положения, определяющие сотруд-
ничество в области защиты прав человека,-  гражданство,
права  и свободы человека,  вопросы экстрадиции и права
убежища.                                               
   Укажем два аспекта  конституционного  регулирования,
связанного  с  международными отношениями:  закрепление
миролюбивых принципов внешней политики и отказ от войны
как средства решения международных споров;  возможность
уступки государственного  суверенитета  наднациональным
органам.                                               
   Правовые положения, регулирующие поведение страны на
международной арене, ведут свою эволюцию со времени Ве-
ликой французской революции.  Шестой раздел Конституции
от 3 сентября 1791 г.  устанавливал,  что  "французская
нация  отказывается от каких-либо завоевательных войн и
ни в коем случае не станет  обращать  свои  вооруженные
силы против свободы какого-либо народа".1 С конца XVIII
в. аналогичные нормы все чаще стали появляться в основ-
ных законах зарубежных стран. Требование отказа от вой-
ны было неоднократно повторено прежде всего в несколько
расширенном виде в самой Франции (ст. 118-119 Конститу-
ции 1793г., п. 5 преамбулы Конституции 1848 г.), в бра-
зильской Конституции от 24 февраля 1891 г.  (ст. 88). В
межвоенное время миролюбивые  статьи  были  включены  в
Конституцию Нидерландов, их содержала Конституция      

   1 Конституции  и законодательные акты буржуазных го-
сударств. XVII-XIX вв. М., 1959. С. 280.               
                                                       
Доминиканской Республики 1929 г.,  а Конституция Ирлан-
дии 1937 г.  (п.  1-3 ст. 29) дала развернутую характе-
ристику  поведения  своего государства на международной
арене.                                                 
   После Второй мировой войны число конституций, декла-
рирующих  миролюбивый  внешнеполитический курс,  значи-
тельно возросло.  Наиболее заметными в  этом  отношении
явились:  преамбула Конституции Французской (Четвертой)
республики,  заявившей,  что "Французская республика...
не предпримет никакой войны с целью завоевания и никог-
да не употребит своих сил  против  свободы  какого-либо
народа",  ст.  11  Конституции Италии 1947 г.  и ст.  9
Конституции Японии 1947 г.  В  последних  двух  статьях
провозглашался  отказ  от  войны как способа разрешения
международных споров. Конституция ФРГ 1949 г. не содер-
жит прямого отказа от войны,  но из смысла ст. 26 выте-
кает,  что действия,  направленные на подготовку агрес-
сивной войны,  являются антиконституционными и наказуе-
мыми.  Миролюбивый  характер  конституций  определяется
также и тем,  что в ряде актов основные принципы между-
народного права признаются в качестве  основополагающих
для  проведения политики на международной арене (напри-
мер,  ст.  7 Конституции Португалии 1976 г., п. 2 ст. 2
Конституции Греции 1975 г.).                           
   В послевоенное время отчетливо проявилась новая тен-
денция в развитии основных  законов  зарубежных  стран,
главным образом в странах Западной Европы.  В конститу-
циях государств,  входящих в Европейские сообщества,  в
1993 г.  переименованных в Европейский союз (ЕС), полу-
чают закрепление легальные возможности добровольной пе-
редачи  национальными государственными системами полно-
мочий наднациональным организациям. Некоторые европейс-
кие  государства предусмотрели возможность уступки пол-
номочий международным организациям еще до создания  Об-
щего  рынка  при выработке своих основных законов.  Это
сделали Франция (Конституция 1946 г. - преамбула), Ита-
лия  (Конституция  1947  г.) и ФРГ (Основной закон 1949
г.). Другие государства приняли поправки к своим основ-
ным  законам  при вступлении в Общий рынок или позднее.
Данное утверждение относится  к  Нидерландам  (поправки
1956  г.),  Люксембургу  (поправки  1956 г.),  Ирландии
(1972 г.), Бельгии (1970 г.), Португалии (1982 г.). Три
страны  предусмотрели  возможность передачи части своих
полномочий при принятии новых конституций:  Дания (1953
г.-  20),  Греция (1975 г.- п.  2-3 ст.  28),  Испания
(ст.  93 Конституции 1978 г.).  Вхождение с начала 1995
г.  в состав Европейского союза Австрии,  Швеции и Фин-
ляндии также должно повлечь соответствующие изменения в
их основных законах.                                   
   В конституционных и законодательных положениях госу-
дарств - участников Европейского союза имеются  легаль-
ные возможности для того,  чтобы право этого Союза (ра-
нее называвшееся правом Сообществ) обладало преимущест-
венной силой по сравнению с национальным правом.  Иными
словами,  право Сообществ приобрело наднациональный ха-
рактер и имеет общие,  т.  е.  одинаковые,  условия для
применения во всех государствах - их членов.  Юридичес-
кие нормы,  вырабатываемые Сообществами, заменили в на-
циональном праве те сферы, которые отнесены к компетен-
ции Сообществ.  Другими словами, внутри европейских Со-
обществ произошло распределение компетенции между госу-
дарствами-членами и органами Сообществ. Само функциони-
рование Сообществ,  передача полномочий их органам, ус-
тановленный  юридический механизм "гармонизации" нацио-
нального права и права Сообществ воздействуют на нацио-
нальные  государственно-правовые институты,  требуют их
приспособления к новым реалиям, координации деятельнос-
ти национальных институтов внутри страны с органами ЕС.
   Участие в  ЕС  воздействует  на  многие национальные
институты. Нельзя не видеть, что органы государств-чле-
нов  находятся  в  подчиненном положении по отношению к
органам ЕС.  Они потеряли свободу действий в  областях,
переданных в ведение международных организаций. В то же
время члены ЕС  контролируют  исполнение  международных
норм на своей территории,  они остаются "хозяевами" по-
ложения на ней, следовательно, нельзя говорить об утра-
те ими своего суверенитета. К тому же государства могут
выйти из состава ЕС;  поэтому речь должна, видимо, идти
лишь  о  передаче части своих суверенных прав наднацио-
нальным органам.                                       
   Пребывание в Сообществах отразилось прежде всего  на
полномочиях национальных парламентов.  Сам факт прямого
вмешательства органов ЕС во внутреннюю компетенцию  го-
сударства  путем  издания  регламентов (одного из видов
актов органов ЕС) ведет к изъятию из ведения  парламен-
тов значительного круга вопросов,  по которым он мог бы
законодательствовать. До 1975 г., когда были установле-
ны прямые налоги в пользу Сообществ,  денежные средства
отчислялись в бюджет Сообществ из  национальных  бюдже-
тов. Однако эти отчисления практически не обсуждались в
парламенте;  они включались в бюджет,  и тот не мог  их
изменить, поскольку это повлекло бы необходимость межп-
равительственных переговоров.  В 1975  г.  "европейский
бюджет"  полностью  "выскользнул" из-под парламентского
контроля. Получив собственные средства, Сообщества ста-
ли пользоваться полной финансовой автономией.          
Парламенты ограничиваются в возможностях принадлежащего
им  контроля за деятельностью правительств при принятии
решений в рамках ЕС.  Изъятые из национальной законода-
тельной  юрисдикции  области  переданы Совету министров
Союза,  куда входят  министры  правительств-участников,
которые на уровне ЕС не несут ответственности перед Ев-
ропейским парламентом (последний  таких  полномочий  не
имеет).  Национальные  же  парламенты не могут осущест-
влять прямого контроля за деятельностью таких министров
в Совете министров ЕС. Правда, в некоторых странах пар-
ламент имеет право юридического контроля (здесь  мы  не
говорим  о  фактическом  осуществлении  этого контроля,
всегда связанного с механизмом партийной дисциплины) за
правительствами,  но лишь в рамках обсуждения общей по-
литики правительства (такие полномочия имеют,  в  част-
ности, парламенты ФРГ, Нидерлан-дов). Во Франции в свя-
зи с ограничением  Конституцией  1958  г.  возможностей
парламентского контроля за деятельностью исполнительной
власти роль парламента менее значительна.              
   Новый шаг в направлении политической,  экономической
и юридической интеграции был сделан странами - участни-
ками ЕС после ратификации Маастрихских соглашений от  7
февраля 1992 г.  Достигнутые договоренности потребовали
проведения в этих  странах  конституционных  реформ.  В
частности,  в  ряд  основных законов были внесены целые
разделы (например, во Франции) или весьма обширные спе-
циальные статьи (ФРГ). Ряд конституций (например, в Ис-
пании), оказавшихся первоначально достаточно "продвину-
тыми" в направлении интеграции, ограничились включением
небольших поправок. Все государства согласились предос-
тавить избирательное право в своих странах иностранцам,
гражданам государств - членов ЕС на выборах  в  местные
органы власти. В данном случае важен тот факт, что меж-
дународные организации,  каковыми являются  европейские
сообщества,  взяли на себя инициативу проведения интер-
национализации конституционных норм государств-участни-
ков. Данное обстоятельство позволяет предположить, что,
возможно, появляется новый институт, а может быть, даже
целая новая отрасль права - международное конституцион-
ное право.                                             
                                                       
   В общей совокупности юридических дисциплин конститу-
ционное  право  всегда  занимало фундаментальное место,
которое определялось и определяется его  предметом,  т.
е.  изучением  закрепленных  в  основных законах прав и
свобод человека и гражданина,  структуры и  компетенции
органов государственной власти и общих принципов их де-
ятельности, правил, по которым осуществляется государс-
твенная власть,  создаются законы и другие правовые ак-
ты.  Конституционное право "господствует"  над  другими
отраслями права, устанавливая их общие принципы.       
   Конституционное право  невозможно изучать без посто-
янного обращения к его источникам,  к нормативной базе,
и прежде всего к основным законам государств.          
   В предлагаемый  читателю  сборник  включены основные
законы семи ведущих зарубежных государств -  государств
"большой семерки":  США,  Великобритании, Франции, ФРГ,
Италии,  Японии и Канады, а также Испании и Греции, ос-
новные  законы которых отражают самые последние тенден-
ции зарубежного конституционного развития.             
   Сборник адресован главным образом  студентам  юриди-
ческих  вузов  и факультетов.  Им могут воспользоваться
научные работники,  занимающиеся  историей,  экономикой
зарубежных стран, работники различных структур, связан-
ных с иностранными государствами.                      
   В настоящее издание,  по сравнению с предыдущим 1996
г.,  внесены минимальные изменения. Исправлены замечен-
ные неточности. Наибольшей трансформации подвергся раз-
дел о конституции Франции 1958 г.  Текст этого акта был
подготовлен заново.  В него внесены поправки  1995  г.,
ранее  дававшихся после конституции в виде перевода За-
кона ь 95-880 от 4 августа 1995 г.  Были  также  учтены
поправки 1996 г.  Незначительным изменениям подверглась
и вступительная статья к этой конституции.  Кроме того,
в Сборник были включены основные законы Испании 1978 г.
и Греции 1975 г.                                       
   Публикуемый нормативный материал сверен  с  первоис-
точниками, в него внесены необходимые редакционные поп-
равки,  включены последние изменения. Перевод конститу-
ционных  актов  Канады,  нератифицированных  поправок к
Конституции США,  а также ряд других более мелких пере-
водов выполнен составителем по источникам,  указанным в
примечаниях к тексту.  Составитель  выражает  искреннюю
благодарность  Нине Николаевне Жижиной за помощь в под-
готовке к печати Основного закона ФРГ.                 
                 Москва, январь 1997 Проф. В.В. Маклаков
                                                       
                            
                                 
   UNITED STATES OF AMERICA 
                                                       
КОНСТИТУЦИЯ США (вступительная статья)
   Конституция США  - самая "старая" из писаных консти-
туций,  действующих в настоящее время. Она была вырабо-
тана конвентом,  заседавшим при закрытых дверях в Фила-
дельфии с 14 мая по 17 сентября 1787 г.  В ней  отрази-
лись  интересы социальных групп,  представленных в кон-
венте,  - рабовладельцев, земельной аристократии, круп-
ной буржуазии,  т.  е. слоев населения, отчетливо пони-
мавших цели и задачи  создаваемой  ими  конституционной
системы.  Состав  конвента  нельзя  назвать  достаточно
представительным;  из назначенных в него  74  делегатов
лишь  55 участвовали в работе,  ряд из них покинул кон-
вент до его закрытия, и только 39 поставили свои подпи-
си  под текстом Основного закона.  Принятая 17 сентября
1787 г.  Конституция была  передана  в  Континентальный
конгресс,  который  28  сентября направил ее "законода-
тельным собраниям штатов с тем,  чтобы они  представили
ее  на рассмотрение конвентов,  состоящих из делегатов,
избранных в каждом штате его народом в  соответствии  с
решениями Конвента" 1.                                 
   Конституция была ратифицирована конвентами,  избран-
ными в каждом штате.  Первым,  одобрившим ее 7  декабря
1787 г.,  был штат Делавэр;  девятым штатом,  благодаря
ратификации которого 21 июня 1788г. этот документ всту-
пил в силу,  стал Нью-Гемпшир.  При ратификации в боль-
шинстве штатов была значительная оппозиция Конституции;
только конвенты в Де-лавэре, Нью-Джерси и Джорджии при-
няли ее единогласно. Остальные четыре штата ратифициро-
вали Конституцию позднее;                              
   последним был штат Род-Айленд (29 мая 1790г.). Шесть
штатов - Пенсильвания, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Север-
ная  Каролина,  Виргиния и Нью-Йорк - при ратификации в
той или иной форме требовали включения в  нее  Билля  о
правах.                                                
   Во время первой сессии Конгресса,  созванного на ос-
новании новой Конституции, Дж. Медисон, который был ав-
тором  проекта,  положенного  в  основу Конституции,  и
впоследствии стал президентом США (1809-1817),  взял на
себя инициативу                                        

   1 Цит.  по:  United States Code.  1988 Edition. Vol.
one. Wash., 1989. P. LIII.                             
                                                       
предложить Билль о правах.  Из внесенных на ратификацию
25 сентября 1789 г. двенадцати поправок десять получили
одобрение штатов 15 декабря 1791 г.  Эти поправки уточ-
нили пределы полномочий Конгресса (поправка  I),  подт-
вердили  принцип сохранения общей компетенции,  не пре-
доставленной федерации,  за штатами (или за  народом  -
поправка  X)  и  закрепили ряд прав и свобод (остальные
поправки).                                             
   Конституция США включает три компонента: 1) преамбу-
лу, которая не признается судами и американской доктри-
ной за составную часть Основного закона, а рассматрива-
ется  только с точки зрения источника,  от которого она
исходит,  и целей,  ради которых она выработана 1:  ут-
верждения правосудия,  обеспечения внутреннего спокойс-
твия, организации совместной обороны, содействия общему
благосостоянию  и обеспечению гражданам США благ свобо-
ды; 2) семь статей и 3) двадцать семь поправок.        
   Первоначальный текст Конституции,  на первый взгляд,
кажется простым,  логичным, сжатым, хотя при более вни-
мательном рассмотрении обнаруживается,  что в нем много
нечеткого, неконкретного и противоречивого. Он изобилу-
ет общими выражениями.  В Конституции отсутствуют поло-
жения  о  важнейших институтах политической и государс-
твенной власти - о конституционном контроле, политичес-
ких  партиях,  исполнительном аппарате,  весьма поверх-
ностно характеризуется порядок  избрания  высших  долж-
ностных  лиц и органов,  парламентская процедура.  В ее
положениях нет таких терминов,  как "всеобщее голосова-
ние",  "партия", "бюджет", которыми пестрят конституци-
онные акты других государств. Например, важный вопрос о
форме  правления,  которому в других конституциях отво-
дится место в преамбуле или в первых статьях,  в Основ-
ном законе США можно выяснить только в ст. IV; одним из
ее положений является следующее утверждение: "Соединен-
ные  Штаты  гарантируют каждому штату в настоящем Союзе
республиканскую форму правления". О форме правления са-
мих США предоставлено судить лишь юридически образован-
ному читателю.                                         
   Содержащиеся в Конституции пробелы с годами  воспол-
няются очень незначительно. Одна из причин - повышенная
"жесткость" Основного закона, сложная процедура его из-
ме-                                                    

   1 Edward  S.  Corwin's  the Constitution and What It
Means Today. Princeton, New Jersey, 1978. P. 1.        
                                                       
   нения. В результате в США наравне с писаным  законом
действует так называемая "живая" конституция, регулиру-
ющая отношения конституционного  уровня  и  формируемая
Конгрессом, Президентом страны, Верховным судом и вклю-
чающая,  в частности, и конвенционные нормы 1. Порядок,
при котором поправки "дописываются" к основному тексту,
не облегчает ее понимания,  поскольку отмененный  текст
не устраняется. К настоящему времени некоторые поправки
изменили положения предыдущих поправок,  которые в свою
очередь  модифицировали первоначальный текст (например,
последовательное изменение и уточнение порядка избрания
и  замещения  должностей  Президента и Вице-президента,
установленного в ст. II и поправках XII, XX и XXV).    
   Первоначальный текст Конституции главным образом оп-
ределил  структуру  органов государственной власти,  их
взаимоотношения,  построенные на основе принципа "сдер-
жек и противовесов". Таким образом, Конституция распре-
деляла  компетенцию  "по  горизонтали"  на  федеральном
уровне (ст. I-III), "по вертикали" (между Союзом и шта-
тами - ст. I и IV), устанавливала порядок изменения са-
мого  Основного закона (CT.V),  содержала разноплановые
положения в ст.  VI,  часть из которых утратила силу (о
признании  Соединенными  Штатами доконституционных дол-
гов),  а другие,  напротив,  приобрели особое  значение
(например,  нормы  о соотношении внутреннего и междуна-
родного права). Наконец, ст. VII говорит о вступлении в
силу  самой  Конституции.  Степень  демократизма  любой
конституции определяется прежде всего  объемом  закреп-
ленных в ней прав и свобод, их гарантированностью и не-
которыми другими элементами - правовым положением цент-
рального представительного органа, объемом его полномо-
чий, структурой. Конституция США первоначально почти не
содержала  положений о правах и свободах граждан;  в то
время права и свободы содержались в конституциях штатов
и отказ закрепить их в Основном законе страны диктовал-
ся стремлением ограничить возможности их требований  на
национальном уровне. Тем не менее ряд важных норм можно
найти в тексте Конституции.  Так, в разделе 9 ст. I го-
ворится  о запрещении приостановки действия habeas cor-
pus, если только того не потребует обществен-          

   1 См.  подробнее:  Мишин А. А. Государственное право
США. М., 1976. С. 29-35.                               
                                                       
   ная безопасность в случае мятежа или вторжения.  Тот
же раздел запрещал принимать билли об опале и законы ex
post facto 1,  немаловажное значение имеет и норма раз-
дела 2 ст.  III о рассмотрении всех уголовных дел судом
присяжных,  а также положение раздела 3 данной  статьи,
где  определяется  состав  преступления государственной
измены и его ограничительные условия.  Нельзя не упомя-
нуть и о норме раздела 2 ст. IV:                       
   "Граждане каждого  штата имеют право на все привиле-
гии и вольности граждан других штатов". Названные поло-
жения  явились  лишь  зачатками  будущих правовых норм,
впоследствии включенных в конституционный текст, а так-
же  содержащихся  в других юридических актах и судебных
решениях.  Здесь нельзя не упомянуть и о  том,  что  из
числа  полноправных  граждан  фактически были исключены
негры и индейцы (см. абз. 3 раздела 2 ст. IV).         
   Внешние очертания Конституция стала принимать с при-
соединением к ней поправок,  содержащих права и свободы
граждан; причем четыре из них в "чистом виде" регулиру-
ют вопросы активного избирательного права (поправки XV,
XIX,  XXIV и XXVI); этот институт отчасти затрагивается
и в других положениях Конституции.                     
   Права и свободы граждан в основном закреплены в пер-
вых десяти поправках,  точнее - дополнениях, получивших
название  "Билль о правах" и принятых первым Конгрессом
в 1789 г. Билль о правах вступил в силу 15 декабря 1791
г.  после его утверждения одиннадцатым штатом (Виргини-
ей) из существовавших тогда четырнадцати штатов. В этом
Билле закреплены свобода вероисповедания,  свобода сло-
ва,  печати, права обращения с петициями к правительст-
ву,  право ношения оружия,  неприкосновенность жилища и
личности,  право собственности,  право на скорый и пуб-
личный суд, запрещение вторичного обвинения по одному и
тому же делу и,  как говорилось,  избирательное  право.
Названные права и свободы относятся лишь к политическим
и личным,  и среди них почти целиком отсутствуют  соци-
ально-экономические права и свободы. Фактически послед-
ние ограничиваются положениями поправки V, устанавлива-
ющей,  что "никакая частная собственность не должна от-
бираться для общественного пользования без справед-    

   1 См.  примечания к этому  разделу  ниже,  в  тексте
Конституции.                                           
                                                       
   ливого вознаграждения"  и  никто "не должен лишаться
... имущества без законного судебного разбирательства".
Нельзя  не  отметить  и то немаловажное обстоятельство,
что формулировки Билля довольно расплывчаты, что откры-
вает широкий простор для их толкования и регламентации.
Однако если оценивать объем прав и свобод с  историчес-
кой точки зрения, то нельзя не признать, что для своего
времени он был достаточно велик.                       
   Очевидно, что в условиях,  когда Основной закон  до-
полняется внеконституционным путем, новые аспекты дейс-
твительности получают соответствующее отражение в теку-
щем законодательстве и судебных решениях, что совсем не
свидетельствует в пользу действующего  акта,  формально
стоящего на вершине американской правовой системы.     
   Учрежденная в  США система центральных органов госу-
дарственной власти  стала  притягательной  моделью  для
большинства государств Центральной и Южной Америки, хо-
тя некоторые вариации от страны к стране вполне очевид-
ны.  В США за основу построения системы государственной
власти был взят принцип разделения властей,  который  в
американских условиях трасформировался в так называемую
систему сдержек и противовесов (checks and balances). В
Конституции  было  проведено организационное разделение
между тремя ветвями государственной власти  -  Конгрес-
сом,  Президентом и Верховным судом, каждому из которых
была предоставлена  возможность  действовать  самостоя-
тельно в конституционных рамках.  Установленные отноше-
ния между этими органами как в прошлом,  так  и  сейчас
имеют  целью  предотвратить  усиление  одного из них за
счет другого и воспрепятствовать одной из частей систе-
мы  действовать  в направлении,  противном направлениям
других органов.  Подобная сбалансированность  государс-
твенной  системы  затрудняет  нововведения,  но в то же
время препятствует возможности узурпации власти со сто-
роны какого-либо одного из названных органов. В извест-
ном решении United States v.  Richard Nixon, вынесенном
в июле 1974 г., Верховный суд США пояснил: "Конституция
не только рассредоточила власть для лучшего обеспечения
свободы,  но она также предполагает,  чтобы на практике
рассредоточенная власть была объединена в целое для эф-
фективного управления.  Конституция предписывает, чтобы
ветви власти были одновременно                         
отделены друг от друга и взаимозависимы, являлись авто-
номными и взаимодействующими друг с другом" 1.         
   Принцип разделения властей проведен через все важные
положения Конституции.  Он выражается,  в частности,  в
раздельном и последовательном изложении правового  ста-
туса трех ветвей власти. Созданная система органов пер-
воначально слабо опиралась  на  основу  государственной
власти - избирательный корпус.  Большинство учрежденных
федеральных институтов не избиралось всеобщим и  прямым
голосованием. Президент получал и получает власть в ре-
зультате косвенных выборов; в начальный период выборщи-
ки президента редко определялись прямыми выборами;  го-
раздо чаще их избирали законодательные собрания штатов.
Сенат  - верхняя палата Конгресса - до 1913 г.  состоял
из членов, также избиравшихся законодательными собрани-
ями штатов, а Верховный суд и поныне остается назначае-
мым органом.  Только Палата представителей  с  1789  г.
формируется путем прямого голосования.                 
   Фактические отношения между тремя основными органами
власти - Конгрессом,  Президентом (кстати, он именуется
не  Президентом  республики,  а Президентом Соединенных
Штатов) и Верховным судом постоянно изменяются,  но сам
принцип разделения властей остается неизменным.  Юриди-
ческим средством воздействия Президента на Конгресс яв-
ляется право вето в отношении законопроектов,  принятых
последним.  Законопроект  возвращается  Президентом   в
Конгресс,  который  может преодолеть вето двумя третями
голосов в каждой палате.  В арсенале Президента имеется
также так называемое карманное вето, процедура принятия
которого состоит в том, что свое неодобрение акта Конг-
ресса  Президент выражает не письменным запрещением,  а
тем,  что оставляет законопроект неподписанным до пере-
рыва сессии Конгресса, когда такой перерыв наступает до
истечения  10-дневного  предусмотренного   Конституцией
срока  для  подписания акта Президентом.  В этом случае
Конгресс должен снова принять законопроект на следующей
сессии.  Президент не обязан излагать мотивы применения
"карманного вето". Практика применения вето весьма раз-
нообразна, но только в первое столетие действия Консти-
туции 1787 г.  находились у власти президенты, не поль-
зовавшиеся своим                                       

   1 The Living U. S. Constitution. Story. Leading Sup-
reme Court Decisions.  Presented with Historical  Notes
by S. K. Padover. N. Y., 1983. P. 139.                 
                                                       
   правом. Таких   президентов  было  семь:  Дж.  Адамс
(1787-1801),  Т.Джефферсон (1801-1809),  Дж.  К.  Адамс
(1825-1829), У.Л.Гаррисон (март-апрель 1841г.), 3. Тей-
лор (1849-1850), М. Филмор (1850-1853) и Дж. А. Гарфилд
(март-июль 1881 г.). После Дж. А. Гарфилда ни один Пре-
зидент США не отказал себе  в  удовольствии  воспользо-
ваться  своим конституционным правом,  причем некоторые
из них этим правом пользовались  довольно  часто:  так,
получивший  кличку "президент-вето" С.  Г.  Кливленд за
два срока нахождения у власти (1885-1889  и  1893-1897)
346  раз  применил отлагательное вето и 238 раз.- "кар-
манное".  Ф. Д. Рузвельт (1933-1945) - 372 раза отлага-
тельное   и   263   раза   "карманное",  у  Г.  Трумэна
(1945-1953) "показатели" были соответственно 180 и  70,
у Д.  Д.  Эйзенхаура (1953-1961)-73 и 1081.  В целом же
использование права вето становится более частным. Вето
распространяется на весь законопроект,  даже если глава
государства не согласен с его  отдельными  положениями.
Другими  словами,  если он не хочет промульгировать ка-
кую-либо часть законопроекта, то должен отвергнуть весь
акт.  Вето может быть применено к любому законопроекту,
кроме вносящего изменения в Конституцию.  Впрочем,  для
принятия Конгрессом поправок (точнее - предложения поп-
равок) к Конституции требуется две трети голосов в  па-
латах;  именно  столько необходимо для преодоления вето
Президента.                                            
   Вторым важным средством воздействия на Конгресс  яв-
ляются  послания Президента - "О положении Союза".  Они
содержат изложение политических  целей  главы  исполни-
тельной власти;  послания рассматриваются как программа
законодательной деятельности Конгресса.  Из других пол-
номочий Президента в отношении Конгресса можно выделить
право главы государства созывать Конгресс на  специаль-
ные сессии; в настоящее время оно почти не используется
из-за большой продолжительности обычных  сессий  (часто
более 300 дней в году).                                
   В то же время Конгресс США по праву считается высшим
органом власти страны.  Большая часть полномочий, пере-
численных  в Конституции,  передана в ведение Конгресса
(раздел 8 ст. I), тогда как компетенция Президента рес-
публики  освещена в гораздо меньшей степени.  Законода-
тельство - монополия Конгресса.  Он  принимает  законы,
обладает исклю-                                        
   1 Encyclopedia of the American Presidency.  Vol.  4.
N. Y., 1994. P. 1553.                                  
                                                       
чительным правом  принятия бюджета,  установления нало-
гов;                                                   
   палаты Конгресса обладают широкими контрольными пол-
номочиями,  могут учреждать специальные расследователь-
ские комитеты.  Кроме  того,  Сенат  утверждает  высших
должностных лиц страны,  назначаемых Президентом, в том
числе министров и судей Верховного суда, разрешает Пре-
зиденту ратифицировать международные договоры. Конгресс
может предать суду  (Палата  представителей)  и  судить
(Сенат) Президента,  Вице-президента и других должност-
ных лиц США в порядке импичмента.                      
   Чтобы управлять страной,  Президент должен сотрудни-
чать  с Конгрессом,  которому в случае разногласий при-
надлежит последнее слово.  Конгресс по праву персонифи-
цирует Соединенные Штаты.  При принятии Верховным судом
решений, в которых Конгресс является стороной, эта сто-
рона  определяется термином "Соединенные Штаты".  Кроме
того (и это очень важно),  Президент не обладает правом
досрочного роспуска Конгресса.  Другими словами, Прези-
дент небезоружен (право вето), но и Конгресс весьма мо-
гуществен, обладая кардинальными средствами воздействия
на исполнительную ветвь власти.  Механизм,  при котором
осуществление власти основано на том,  что ее законода-
тельная и  исполнительная  ветви  могут  воздействовать
друг  на  друга,  заставляя их приспосабливаться друг к
другу,  искать взаимоприемлемые решения,  в  зарубежной
литературе иногда именуется демократией компромисса.   
   Верховный суд США, помимо указанных в Основном зако-
не полномочий,  с 1803 г. присвоил себе право конститу-
ционного контроля,  т.  е.  право решать вопрос о соот-
ветствии Конституции актов Конгресса,  Президента и ор-
ганов  власти  штатов.  Толкуя  конституционные  нормы,
судьи Верховного суда, как и других судов, осуществляю-
щих  такой  контроль в США,  определяют судьбу правовых
актов.                                                 
   Конституция закрепила федеративную форму  территори-
ального  устройства страны;  США состоят из 50 штатов и
федерального округа Колумбия с особым статусом, на тер-
ритории  которого  находится столица страны - город Ва-
шингтон.  Национально-этнические различия среди населе-
ния  не получили отражения в государственной структуре.
Федеральный основной закон имеет приоритет перед  конс-
титуциями штатов,  поскольку "Конституция и законы Сое-
диненных Штатов,  изданные в ее исполнение, равно как и
все  договоры,  которые  заключены  или будут заключены
властью Соединенных Штатов,  являются высшими  законами
страны,  и судьи в каждом штате обязываются к их испол-
нению,  даже если в Конституции и законах любого  штата
встречаются  противоречащие  друг  другу постановления"
(второй абзац ст.  VI). Основные законы штатов признают
верховенство федеральной Конституции.  Так, Конституция
Калифорнии в разделе 3 ст.  I указывает: "Штат Калифор-
ния составляет неотъемлемую часть Американского Союза и
Конституция Соединенных Штатов является высшим  законом
страны".  Штаты  могут  принять  только республиканскую
форму правления (раздел 4 ст. IV).                     
   По численности населения,  размерам территории, эко-
номической  мощи  штаты во многом превосходят некоторые
европейские государства.  Штаты обладают весьма  значи-
тельной  собственной компетенцией.  Наиболее крупные из
них представляют собой унитарные государства, чьи руко-
водители  (т.  е.  губернаторы)  по своим полномочиям и
возложенной на них ответственности (исключая  иностран-
ные дела, оборону и некоторые другие) могут быть сопос-
тавимы с главами значительного числа государств  совре-
менного мира.  Штаты копируют федеральную систему влас-
ти;  они имеют  парламент,  называемый  законодательным
собранием или легислатурой, включающий две палаты. Иск-
лючение составляет штат Небраска,  в 1937 г. учредивший
у себя однопалатный представительный орган.  Весьма по-
хожа на федеральную и исполнительная власть  в  штатах,
возглавляемая губернатором. Судебная система в наиболь-
шей мере отличается от  федеральной.  Судьи  во  многих
штатах избираются, а не назначаются; в ряде штатов пре-
дусмотрен институт отзыва судей путем народного голосо-
вания. Другими словами, в штатах, где существует инсти-
тут отзыва,  не признается гарантия несменяемости судей
как  важнейшего  средства  обеспечения  независимости и
беспристрастности судебной власти. Институты непосредс-
твенной демократии,  и не только в отношении судейского
корпуса, нашли широкое применение в субъектах федерации
США.  Ее виды - народная инициатива,  референдум, отзыв
должностных лиц.                                       
   В Конституции США регулируется вопрос о  распределе-
нии компетенции между федерацией и ее субъектами.  Пол-
номочия Конгресса указаны в разделе 8 ст. I. Законы Со-
единенных  Штатов и договоры,  заключенные их органами,
являются "высшими законами страны" (ст.  VI).  Раздел 9
той же статьи пе-                                      
речисляет конституционные ограничения полномочий  Конг-
ресса,  а раздел 10 - области, в отношении которых вво-
дятся ограничения для штатов.  Поправка X, вступившая в
силу в 1791 г.,  отразила требования антифедералистов и
определила, что "полномочия, не предоставленные настоя-
щей  Конституцией  Соединенным  Штатам и не запрещенные
для отдельных  штатов,  сохраняются  соответственно  за
штатами или за народом". В каждом штате, следовательно,
сосуществуют две системы  права:  федеральное  право  и
право штата.  Внешне, таким образом, кажется, что расп-
ределение компетенции является весьма четким и простым.
В 1935 г.  Верховный суд США в решении по поводу одного
из законов "Нового курса" Ф.  Рузвельта подтвердил  су-
ществующее распределение компетенции.  Но уже в те годы
отчетливо обозначилась все растущая тенденция к центра-
лизации,  порождавшаяся экономическим развитием страны.
Юридическим основанием усиления центральной власти слу-
жит заключительный абзац раздела 8 ст. I, предоставляю-
щий Конгрессу издавать все законы,  которые будут необ-
ходимы для осуществления указанных ранее в статье прав,
как и всех других прав,  которыми Конституция  наделяет
правительство США или его департаменты либо должностных
лиц.                                                   

К титульной странице
Вперед