ВВЕДЕНИЕ Становление и развитие конституционного строя в раз- личных странах имеет как общие, так и особенные черты. Общим для всех зарубежных стран является признание конституции высшим законом страны, регламентирующим важнейшие политические и правовые отношения в ней, ус- танавливающим основные положения правопорядка. Все ос- тальное (текущее) законодательство и административное правотворчество должно соответствовать нормам конститу- ции. Конституция, таким образом, рассматривается как правовая основа конституционного строя или существова- ния конституционализма, в содержание которого включает- ся ряд компонентов: права и свободы граждан, представи- тельное правление и принцип разделения властей. Объем конституционного регулирования в различных странах был весьма неодинаков в ходе исторического раз- вития и менялся главным образом по двум взаимосвязанным причинам. Первая (наиболее важная) - фактор политической борь- бы; в результате этой борьбы в конституциях появляются и развиваются демократические права и свободы. Под вли- янием этого же фактора происходят изменения в отношени- ях между законодательной и исполнительной властью, пар- ламентом и правительством. Вторая причина, ведущая к усложнению конституционно- го регулирования,- изменение самого -экономического ба- зиса, появление новых международных реалий, необходи- мость разрешения проблем, приобретающих важное внутри- государственное и международное значение. Появление го- сударственно-монополистического капитализма породило проблему национализации, что в свою очередь затронуло дотоле незыблемый принцип "священности и неприкосновен- ности" частной собственности. В конституциях появляются статьи, оговаривающие возможность отторжения государс- твом частной собственности (национализации). Развитие международных отношений усилило значение проблемы соот- ношения международного и внутригосударственного права, а появление региональных или иных замкнутых экономичес- ких группировок государств - появление норм, предостав- ляющих государству право вступать в подобные группиров- ки и ограничивать свой суверенитет в пользу таких сооб- ществ. Проблема охраны окружающей среды, сохранения на- ционального и культурного наследия, урбанизация получа- ют свое закрепление в конституциях последнего времени. В то же время, несмотря на коренные изменения реалий матери- ального мира, многие положения западных конституций ос- таются неизменными на протяжении уже двух веков их су- ществования. Более того, часто принимаемые "новые" ос- новные законы таковыми являются лишь формально, но не по содержанию, а заимствование, иногда даже дословное, материала из "старых" конституций не так уж редко, осо- бенно для стран, освободившихся от колониальной зависи- мости. Содержание зарубежных конституций весьма обширно. В то же время их нормы могут быть сведены к трем основным блокам регулирования: права и свободы граждан или, точ- нее, правовое положение личности; закрепление структуры и порядка функционирования органов государственной власти, их взаимоотношений; учет развития региональных и универсальных норм международного права. Все западноевропейские конституции с момента их по- явления можно отнести к одному из трех периодов истори- ческого развития. Первый - с момента появления этих конституций и до Первой мировой войны; второй - межво- енное двадцатилетие; третий - период после Второй миро- вой войны, хотя, понятно, для различных стран значение этих периодов далеко не однозначно. Общее направление в развитии прав и свобод в консти- туционном законодательстве во многом носит противоречи- вый характер. С одной стороны, происходит заметное раз- витие и углубление содержания прав и свобод человека и гражданина, появление их новых видов; с другой - неко- торые гражданские права и свободы, причем наиболее де- мократические, находившие свое место в документах пер- вого периода, исчезают или почти полностью исчезли (например, право на восстание, на сопротивление угнете- нию). Одновременно обозначается тенденция, указывающая на происхождение многих прав и свобод: некоторые "но- вые" права и свободы хотя бы в самом общем виде находят своих предшественников в законах предыдущих периодов развития. Научно-техническая революция оказывает влияние на объем прав и свобод. Например, повсеместное развитие современных средств коммуникации ставит вопрос о подс- лушивании телефонных разговоров подобно тому, как ког- да-то была поставлена и решена проблема тайны перепис- ки. Прогресс медицинской науки также "высвечивает" не- которые правовые вопросы. Факт юридического установле- ния момента смерти человека влияет на возможность трасплантации его органов другому человеку; появилась практическая возможность менять свой пол и в связи с этим должно появиться соответствующее право; в настоя- щее время в зарубежных странах широко обсуждается и не везде одинаково в правовом смысле решается проблема преждевременного прерывания беременности; в послевоен- ные годы в конституционном законодательстве закрепляет- ся право на жизнь; однако в 80-90-е годы стала широко дискутироваться и проблема добровольного ухода из жизни - право на смерть (эвтаназия). Это право получает зако- нодательное закрепление (например, в США). Как известно, пределы конституционного регулирования устанавливаются существующими в стране традициями, за- имствованием опыта других стран и, конечно, фактором политической борьбы. Несмотря на существующие различия национального, исторического характера, процесс сближе- ния конституций различных стран в содержательном отно- шении является очевидным. В отношении прав и свобод, например, этот процесс проходит в нескольких направле- ниях: во-первых (и прежде всего), по пути расширения их круга, включения в текст конституций новых прав и сво- бод; во-вторых, по пути детализации, уточнения, более подробного регулирования ранее известных гражданских прав и свобод; в-третьих, по пути своего рода нивели- ровки, определенной унификации формулировок прав и сво- бод в конституциях различных стран. Появление како- го-либо нового вида прав в одной стране рано или поздно влечет появление такого же или подобного вида в другой. Понятно, что этот процесс имеет место при наличии сход- ных условий экономического и социального развития тех или иных зарубежных стран. Развитие института прав и свобод тесно связано/с эволюцией их конституционных ограничений. Для всех трех периодов конституционного развития были характерны два основных способа ограничений - отсылочный характер норм и введение чрезвычайного положения. Оба способа имеют устойчивую тенденцию к развитию и совершенствованию. Анализ конституционных текстов показывает определенную тенденцию в этом отношении: по мере развития прав и свобод одновременно увеличивается число оговорок и воз- можностей введения чрезвычайного положения. Особенно заметна эволюция конституционных норм в блоке конституционного регулирования, касающегося сис- темы органов государственной власти. Закрепление и ре- гулирование этой системы всегда занимали важное место в зарубежных конституциях, причем в актах "первого поко- ления" объем материала, посвященный этим органам, обыч- но превышал половину текста основного закона. В после- дующих актах этот объем относительно сокращается, но сам уровень регламентации и масштабы детализации в ре- гулировании данного вида отношений постепенно возрастают. Регламентация получает развитие в разделах, посвященных не только центральным, но и местным органам власти. Во многих конституциях первого и отчасти даже второго поколения вообще не встречаются нормы, регулирующие проблемы местного управления. Наиболее рельефно эволюция в этом блоке регулирова- ния проявилась в трех направлениях: 1) упрочение испол- нительной власти, укрепление положения этой власти; 2) эволюция парламентской структуры; 3) развитие института конституционного контроля. Если рассматривать только конституционные положения в чистом виде, то явного усиления исполнительной власти не наблюдается. Этот процесс весьма противоречив. Наря- ду с расширением полномочий правительств - и этот факт получает отражение в содержании конституций - в консти- туционные тексты вводятся положения и другого плана. В частности, появляются детализированные нормы об ответс- твенности правительства, наблюдается возникновение но- вых и развитие уже известных форм этой ответственности. Особенно заметны новеллы в конституционном материале, введенном в силу в межвоенное двадцатилетие. В это вре- мя был четко сформулирован один из важнейших принципов парламентского режима - принцип ответственности прави- тельства перед парламентом. В конституциях "второго по- коления" мы находим подробные положения о порядке фор- мирования правительства, о необходимости получения им доверия со стороны парламента, т. е. в них регламенти- руются вопросы, которые в актах первого периода практи- чески вообще не затрагивались. Одновременно в этот же период в конституциях появляются нормы, цель которых - обеспечить устойчивость правительства, повысить степень его независимости от парламента. Именно в данный период был введен в научный оборот термин "рационализированный парламентаризм", предложенный в 1919 г. Б. С. Мирки- ным-Геце-вичем (1892-1955), приват-доцентом Петроградс- кого университета, эмигрировавшим после Октябрьской ре- волюции сначала во Францию, а затем в США, в отношении Веймарской конституции. Последняя отличалась подробной проработкой норм, имевших целью обеспечение стабильнос- ти и полновластия центральной исполнительной власти при отсутствии парламентского большинства, на которое могло бы опереться правительство. Данный термин закрепился в зарубежной конституционно-правовой литературе, а соот- ветствующие меры по обеспечению стабильности правитель- ства получили развитие в конституционном материале, особенно после Второй мировой войны. В межвоенное время в конституциях стали появляться нормы, закреплявшие институт делегированного законода- тельства, который фактически ограничивает полномочия представительного учреждения. В послевоенное время усилилась тенденция к введению в конституции норм, направленных на поддержание устой- чивости правительства. Если в более ранние периоды, для того чтобы заставить правительство уйти в отставку, достаточно было в парламенте (обычно в нижней палате) получить негативное голосование большинства членов (присутствующих или списочного состава - в различных странах по-разному) без представления конкретной канди- датуры на пост главы правительства, т. е. существовал так называемый деструктивный вотум, то теперь появляют- ся процедуры, в значительной степени укрепляющие пози- ции правительства по отношению к парламенту. Так, Основной закон ФРГ 1949 г. ввел "конструктивный вотум", т. е. Канцлер может быть смещен путем избрания нового канцлера (ст.67)1. Во Франции (по Конституции 1958г.) и в Испании (по Конституции 1978 г.) введен иной способ создания устойчивости правительства. Введе- но требование о различном числе голосов членов нижней палаты при получении правительством вотума доверия по его инициативе и при голосовании по резолюции порица- ния, вносимой членами палаты (в последнем случае вво- дится более строгий порядок). Так, в Испании председа- тель правительства может поставить перед Конгрессом де- путатов вопрос о доверии по всей программе или по дек- ларации об общей политике, и доверие считается получен- ным, если за него выскажется простое большинство депу- татов. Конгресс депутатов может поставить вопрос о по- литической ответственности правительства, приняв абсо- лютным большинством голосов резолюцию порицания. Такая резолюция должна быть предложена по меньшей мере одной десятой частью депутатов и включать в себя кандидатуру на пост председателя правительства (ст. 112 и 113 Конс- титуции 1978г.).2 В испанском варианте, таким образом, содержится и элемент, применяемый для обеспечения ус- тойчивости правительства в ФРГ. Эволюция структуры органов государственной власти наблюдается и в изменении отношений между палатами пар- ламента; она может быть прослежена в нескольких направ- лениях. В данном случае речь идет об изменениях в ста- тусе верхних парламентских палат. Нижние палаты всегда избирались и 1 Подробнее см. вступительную статью к Основному за- кону ФРГ. 2 Конституцию Испании 1978 г. см. ниже в настоящем сборнике (стр.297-351). избираются населением путем прямых выборов. Данный принцип остается непоколебимым со времени появления первых парламентов в западных странах. Эволюция бикаме- рализма проходит за счет верхних палат, и она влияет на деятельность нижних палат и деятельность парламента в целом. Эта эволюция статуса двухпалатных парламентов проявляется в изменении состава верхних палат, порядка их комплектования, в сокращении объема их полномочий, а иногда даже в утрате этих полномочий, когда нижняя па- лата имеет право "пересилить" верхнюю, нуллифицируя ее решения. Первые по времени образования верхние палаты носили аристократический характер; они формировались либо пу- тем назначения, либо наследования. Но уже до Первой ми- ровой войны появились парламенты, верхние палаты кото- рых стали образовываться на выборной основе (например, Сенат в Бельгии по Конституции 1831 г., первая палата Генеральных штатов в Нидерландах по Конституции 1815 г.). В этот же период возникли однопалатные представи- тельства; они предусматривались конституциями Греции (1864г.), Болгарского княжества (1879 г.), Сербского королевства (1903 г.). Тенденция к ослаблению позиций верхних палат и иног- да отказу от них была продолжена в конституционном раз- витии в межвоенное время и после Второй мировой войны. В Великобритании два акта 1911 г. и 1949 г. существенно ограничили права Палаты лордов в законодательной облас- ти. Совет республики Франции, по Конституции 1946 г., был лишен тех полномочий, которыми обладал всемогущий Сенат в Третьей республике. Хотя верхняя палата в Япо- нии была сохранена, но нижняя обрела полномочия, позво- ляющие преодолевать вето второй палаты - Палаты совет- ников. Правительство несет ответственность только перед нижней палатой. Новая тенденция, появившаяся в последние десятиле- тия, указывает на приспособление статуса верхней палаты к желаниям правительства. В данном случае мы имеем в виду назначение Сената в парламенте Франции по Консти- туции 1958 г. В законодательной области Национальное собрание и Сенат равноправны (лишь финансовые законоп- роекты вносятся в нижнюю палату). При прохождении зако- нопроекта "челнок" между палатами может действовать до тех пор, пока либо палаты не придут к соглашению, либо этот "челнок" перестанет "сновать" по желанию прави- тельства. Правительство в последнем случае может соз- вать смешанную паритетную комиссию. Инициатива и после работы комиссии находится в руках правительства. Если компромиссный законопроект не будет принят палатами в идентичной редакции после нового чтения в обеих пала- тах, то правительство вправе потребовать, чтобы Нацио- нальное собрание приняло окончательное решение по этому проекту (ст. 45 Конституции 1958 г.). Таким образом, Сенат нужен правительству, поскольку он тормозит приня- тие законопроектов и одновременно служит орудием прове- дения правительством своей политики в парламенте. В конституционном законодательстве Европы в межвоен- ное время появляется собственная модель конституционно- го контроля, резко отличающаяся от традиционной амери- канской. Если традиционная система имеет диффузный ха- рактер, т. е. проверка соответствия основному закону вверяется каждому суду или судье, то европейская модель носит централизованный характер. Контроль осуществляет- ся специально созданными органами, действующими вне обычной и административной юстиции. В 20-30-е годы ор- ганы конституционной юстиции европейской модели были учреждены в Австрии (Конституция 1920г.), в Чехослова- кии (Конституция 1920г.); в республиканской Испании (Конституция 1931г.) был создан Суд конституционных га- рантий. После Второй мировой войны на Европу пришлась "вторая волна" конституционного контроля. Восстанавли- вается конституционный суд Австрии, создаются конститу- ционные суды в Италии и ФРГ, такие же суды учреждаются в Турции (Конституция 1961 г.), в Югославии (Конститу- ция 1963 г.); во Франции (Конституция 1958 г.) образу- ется Конституционный совет. "Третья волна" приходится на 70-80-е годы. Институт конституционного контроля предусматривают Основные законы Португалии (1976 г.), Испании (1978 г.), Чехословакии (1968 г.); с 1982 г. действует Конституционный трибунал в Польше; в 1983 г. в Бельгии создается Арбитражный суд; европейскую модель избрали Румыния (1991 г.), Болгария (1991 г.). Европейская модель конституционного контроля весьма отличается от традиционной. В последней состав органов конституционной юстиции достаточно прост. Члены судов общей юрисдикции обычно назначаются главой государства пожизненно, хотя существует предельный возраст, по дос- тижении которого судьи уходят в отставку. При назначе- нии судей учитывается квалификационный уровень кандида- тов и их политическая ориентация. Правда, поскольку в общих судах судьи назначаются пожизненно, а в отношении главы государства, производящего назначение, обычно действует принцип ротации, то политические ориентации постепенно нивелируются. Принципиально по-иному назначаются члены органов конституционной юстиции в их европейском варианте. Прежде всего, срок полномочий членов неодинаков, но от- сутствует пожизненное назначение: девять лет-во Франции, Испании и Италии; двенадцать лет-в ФРГ и Австрии. Во Франции все бывшие президенты входят в состав Конституционного совета пожизненно. В ряде стран состав органа обновля- ется не полностью, а частями. Обновление состава позво- ляет органу конституционной юстиции принимать новых лю- дей, отражающих взгляды текущего момента. Срочный ха- рактер назначения не влияет на независимость членов. Независимость в данном случае обеспечивается не невоз- можностью сместить члена или его неназначением, а не- возможностью его непосредственно повторного назначения. Члены французского Конституционного совета не могут быть назначены повторно; это же относится и к судьям конституционных судов Италии и Испании. В ФРГ нельзя переизбирать судей Конституционного суда на непосредс- твенно следующий срок. Особое внимание следует обратить на порядок назначе- ния членов органов конституционного контроля. В группе стран, придерживающихся европейской модели, порядок назначения и квалификации судей нередко устанавливается конституционным законодательством, что подчеркивает значение этого органа конституционного надзора. Здесь важно и то, что почти всегда члены органа конституцион- ного контроля назначаются не одной инстанцией, а нес- колькими, с тем чтобы ни один из назначающих органов не имел преимущества, а сам орган конституционного контро- ля не обрел односторонней ориентации. Введенные в конституционное законодательство особен- ности организации и членского состава органов европейс- кой модели дают им, очевидно, некоторые преимущества по сравнению с традиционной американской моделью. Органы европейской схемы контроля обычно шире подходят к расс- матриваемым проблемам соотношения оспариваемого акта и основного закона; обычные суды всегда связаны конкрет- ными обстоятельствами рассматриваемого дела, а отсюда партикуляризм решений этих судов. Судьям обычных судов субъективно трудно "подняться" над законом и взглянуть на него "с высоты" конституции. Множество судов, имею- щих право принимать решения о конституционности, дейс- твуют изолированно друг от друга, что ведет к "разор- ванности" контроля, порой к его противоречивости. Специальный же орган обладает иными возможностями, он имеет монополию на рассмотрение споров относительно соответствия основному закону. Такой орган может сле- дить за единством судебной практики, может проводить определенную линию в каком-либо аспекте своей деятель- ности. Наконец, европейская модель более соответствует принципу разделения властей. Конституционное законодательство, постепенно эволю- циони-руя, стало содержать положения, затрагивающие международные отношения, регулировать внешнеполитичес- кие функции государства, его международно-правовую по- зицию, содержать порядок объявления войны и заключения мира. Такие нормы появились еще в прошлом веке (напри- мер, ст. 5 Основного статута Италии 1848 г., ст. 75 Конституционной хартии Португалии 1826 г., ст. 13 Конс- титуции Японии 1889 г., ст. 15 Конституции Дании 1866 г.). Постепенно круг проблем, связанных с международны- ми отношениями, расширился и к настоящему времени в большинстве зарубежных конституций регулируются важней- шие проблемы, связанные с международными отношениями. К таковым относятся: 1) принципы внешнеполитической дея- тельности данного государства; 2) регулирование вопро- сов, связанных с объявлением войны и заключением мира; 3) соотношение международно-правовых и внутригосударс- твенных норм; 4) рассмотрение полномочий органов госу- дарства по заключению и ратификации международных дого- воров и соглашений; 5) положения, определяющие сотруд- ничество в области защиты прав человека,- гражданство, права и свободы человека, вопросы экстрадиции и права убежища. Укажем два аспекта конституционного регулирования, связанного с международными отношениями: закрепление миролюбивых принципов внешней политики и отказ от войны как средства решения международных споров; возможность уступки государственного суверенитета наднациональным органам. Правовые положения, регулирующие поведение страны на международной арене, ведут свою эволюцию со времени Ве- ликой французской революции. Шестой раздел Конституции от 3 сентября 1791 г. устанавливал, что "французская нация отказывается от каких-либо завоевательных войн и ни в коем случае не станет обращать свои вооруженные силы против свободы какого-либо народа".1 С конца XVIII в. аналогичные нормы все чаще стали появляться в основ- ных законах зарубежных стран. Требование отказа от вой- ны было неоднократно повторено прежде всего в несколько расширенном виде в самой Франции (ст. 118-119 Конститу- ции 1793г., п. 5 преамбулы Конституции 1848 г.), в бра- зильской Конституции от 24 февраля 1891 г. (ст. 88). В межвоенное время миролюбивые статьи были включены в Конституцию Нидерландов, их содержала Конституция 1 Конституции и законодательные акты буржуазных го- сударств. XVII-XIX вв. М., 1959. С. 280. Доминиканской Республики 1929 г., а Конституция Ирлан- дии 1937 г. (п. 1-3 ст. 29) дала развернутую характе- ристику поведения своего государства на международной арене. После Второй мировой войны число конституций, декла- рирующих миролюбивый внешнеполитический курс, значи- тельно возросло. Наиболее заметными в этом отношении явились: преамбула Конституции Французской (Четвертой) республики, заявившей, что "Французская республика... не предпримет никакой войны с целью завоевания и никог- да не употребит своих сил против свободы какого-либо народа", ст. 11 Конституции Италии 1947 г. и ст. 9 Конституции Японии 1947 г. В последних двух статьях провозглашался отказ от войны как способа разрешения международных споров. Конституция ФРГ 1949 г. не содер- жит прямого отказа от войны, но из смысла ст. 26 выте- кает, что действия, направленные на подготовку агрес- сивной войны, являются антиконституционными и наказуе- мыми. Миролюбивый характер конституций определяется также и тем, что в ряде актов основные принципы между- народного права признаются в качестве основополагающих для проведения политики на международной арене (напри- мер, ст. 7 Конституции Португалии 1976 г., п. 2 ст. 2 Конституции Греции 1975 г.). В послевоенное время отчетливо проявилась новая тен- денция в развитии основных законов зарубежных стран, главным образом в странах Западной Европы. В конститу- циях государств, входящих в Европейские сообщества, в 1993 г. переименованных в Европейский союз (ЕС), полу- чают закрепление легальные возможности добровольной пе- редачи национальными государственными системами полно- мочий наднациональным организациям. Некоторые европейс- кие государства предусмотрели возможность уступки пол- номочий международным организациям еще до создания Об- щего рынка при выработке своих основных законов. Это сделали Франция (Конституция 1946 г. - преамбула), Ита- лия (Конституция 1947 г.) и ФРГ (Основной закон 1949 г.). Другие государства приняли поправки к своим основ- ным законам при вступлении в Общий рынок или позднее. Данное утверждение относится к Нидерландам (поправки 1956 г.), Люксембургу (поправки 1956 г.), Ирландии (1972 г.), Бельгии (1970 г.), Португалии (1982 г.). Три страны предусмотрели возможность передачи части своих полномочий при принятии новых конституций: Дания (1953 г.- 20), Греция (1975 г.- п. 2-3 ст. 28), Испания (ст. 93 Конституции 1978 г.). Вхождение с начала 1995 г. в состав Европейского союза Австрии, Швеции и Фин- ляндии также должно повлечь соответствующие изменения в их основных законах. В конституционных и законодательных положениях госу- дарств - участников Европейского союза имеются легаль- ные возможности для того, чтобы право этого Союза (ра- нее называвшееся правом Сообществ) обладало преимущест- венной силой по сравнению с национальным правом. Иными словами, право Сообществ приобрело наднациональный ха- рактер и имеет общие, т. е. одинаковые, условия для применения во всех государствах - их членов. Юридичес- кие нормы, вырабатываемые Сообществами, заменили в на- циональном праве те сферы, которые отнесены к компетен- ции Сообществ. Другими словами, внутри европейских Со- обществ произошло распределение компетенции между госу- дарствами-членами и органами Сообществ. Само функциони- рование Сообществ, передача полномочий их органам, ус- тановленный юридический механизм "гармонизации" нацио- нального права и права Сообществ воздействуют на нацио- нальные государственно-правовые институты, требуют их приспособления к новым реалиям, координации деятельнос- ти национальных институтов внутри страны с органами ЕС. Участие в ЕС воздействует на многие национальные институты. Нельзя не видеть, что органы государств-чле- нов находятся в подчиненном положении по отношению к органам ЕС. Они потеряли свободу действий в областях, переданных в ведение международных организаций. В то же время члены ЕС контролируют исполнение международных норм на своей территории, они остаются "хозяевами" по- ложения на ней, следовательно, нельзя говорить об утра- те ими своего суверенитета. К тому же государства могут выйти из состава ЕС; поэтому речь должна, видимо, идти лишь о передаче части своих суверенных прав наднацио- нальным органам. Пребывание в Сообществах отразилось прежде всего на полномочиях национальных парламентов. Сам факт прямого вмешательства органов ЕС во внутреннюю компетенцию го- сударства путем издания регламентов (одного из видов актов органов ЕС) ведет к изъятию из ведения парламен- тов значительного круга вопросов, по которым он мог бы законодательствовать. До 1975 г., когда были установле- ны прямые налоги в пользу Сообществ, денежные средства отчислялись в бюджет Сообществ из национальных бюдже- тов. Однако эти отчисления практически не обсуждались в парламенте; они включались в бюджет, и тот не мог их изменить, поскольку это повлекло бы необходимость межп- равительственных переговоров. В 1975 г. "европейский бюджет" полностью "выскользнул" из-под парламентского контроля. Получив собственные средства, Сообщества ста- ли пользоваться полной финансовой автономией. Парламенты ограничиваются в возможностях принадлежащего им контроля за деятельностью правительств при принятии решений в рамках ЕС. Изъятые из национальной законода- тельной юрисдикции области переданы Совету министров Союза, куда входят министры правительств-участников, которые на уровне ЕС не несут ответственности перед Ев- ропейским парламентом (последний таких полномочий не имеет). Национальные же парламенты не могут осущест- влять прямого контроля за деятельностью таких министров в Совете министров ЕС. Правда, в некоторых странах пар- ламент имеет право юридического контроля (здесь мы не говорим о фактическом осуществлении этого контроля, всегда связанного с механизмом партийной дисциплины) за правительствами, но лишь в рамках обсуждения общей по- литики правительства (такие полномочия имеют, в част- ности, парламенты ФРГ, Нидерлан-дов). Во Франции в свя- зи с ограничением Конституцией 1958 г. возможностей парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти роль парламента менее значительна. Новый шаг в направлении политической, экономической и юридической интеграции был сделан странами - участни- ками ЕС после ратификации Маастрихских соглашений от 7 февраля 1992 г. Достигнутые договоренности потребовали проведения в этих странах конституционных реформ. В частности, в ряд основных законов были внесены целые разделы (например, во Франции) или весьма обширные спе- циальные статьи (ФРГ). Ряд конституций (например, в Ис- пании), оказавшихся первоначально достаточно "продвину- тыми" в направлении интеграции, ограничились включением небольших поправок. Все государства согласились предос- тавить избирательное право в своих странах иностранцам, гражданам государств - членов ЕС на выборах в местные органы власти. В данном случае важен тот факт, что меж- дународные организации, каковыми являются европейские сообщества, взяли на себя инициативу проведения интер- национализации конституционных норм государств-участни- ков. Данное обстоятельство позволяет предположить, что, возможно, появляется новый институт, а может быть, даже целая новая отрасль права - международное конституцион- ное право. В общей совокупности юридических дисциплин конститу- ционное право всегда занимало фундаментальное место, которое определялось и определяется его предметом, т. е. изучением закрепленных в основных законах прав и свобод человека и гражданина, структуры и компетенции органов государственной власти и общих принципов их де- ятельности, правил, по которым осуществляется государс- твенная власть, создаются законы и другие правовые ак- ты. Конституционное право "господствует" над другими отраслями права, устанавливая их общие принципы. Конституционное право невозможно изучать без посто- янного обращения к его источникам, к нормативной базе, и прежде всего к основным законам государств. В предлагаемый читателю сборник включены основные законы семи ведущих зарубежных государств - государств "большой семерки": США, Великобритании, Франции, ФРГ, Италии, Японии и Канады, а также Испании и Греции, ос- новные законы которых отражают самые последние тенден- ции зарубежного конституционного развития. Сборник адресован главным образом студентам юриди- ческих вузов и факультетов. Им могут воспользоваться научные работники, занимающиеся историей, экономикой зарубежных стран, работники различных структур, связан- ных с иностранными государствами. В настоящее издание, по сравнению с предыдущим 1996 г., внесены минимальные изменения. Исправлены замечен- ные неточности. Наибольшей трансформации подвергся раз- дел о конституции Франции 1958 г. Текст этого акта был подготовлен заново. В него внесены поправки 1995 г., ранее дававшихся после конституции в виде перевода За- кона ь 95-880 от 4 августа 1995 г. Были также учтены поправки 1996 г. Незначительным изменениям подверглась и вступительная статья к этой конституции. Кроме того, в Сборник были включены основные законы Испании 1978 г. и Греции 1975 г. Публикуемый нормативный материал сверен с первоис- точниками, в него внесены необходимые редакционные поп- равки, включены последние изменения. Перевод конститу- ционных актов Канады, нератифицированных поправок к Конституции США, а также ряд других более мелких пере- водов выполнен составителем по источникам, указанным в примечаниях к тексту. Составитель выражает искреннюю благодарность Нине Николаевне Жижиной за помощь в под- готовке к печати Основного закона ФРГ. Москва, январь 1997 Проф. В.В. Маклаков UNITED STATES OF AMERICA КОНСТИТУЦИЯ США (вступительная статья) Конституция США - самая "старая" из писаных консти- туций, действующих в настоящее время. Она была вырабо- тана конвентом, заседавшим при закрытых дверях в Фила- дельфии с 14 мая по 17 сентября 1787 г. В ней отрази- лись интересы социальных групп, представленных в кон- венте, - рабовладельцев, земельной аристократии, круп- ной буржуазии, т. е. слоев населения, отчетливо пони- мавших цели и задачи создаваемой ими конституционной системы. Состав конвента нельзя назвать достаточно представительным; из назначенных в него 74 делегатов лишь 55 участвовали в работе, ряд из них покинул кон- вент до его закрытия, и только 39 поставили свои подпи- си под текстом Основного закона. Принятая 17 сентября 1787 г. Конституция была передана в Континентальный конгресс, который 28 сентября направил ее "законода- тельным собраниям штатов с тем, чтобы они представили ее на рассмотрение конвентов, состоящих из делегатов, избранных в каждом штате его народом в соответствии с решениями Конвента" 1. Конституция была ратифицирована конвентами, избран- ными в каждом штате. Первым, одобрившим ее 7 декабря 1787 г., был штат Делавэр; девятым штатом, благодаря ратификации которого 21 июня 1788г. этот документ всту- пил в силу, стал Нью-Гемпшир. При ратификации в боль- шинстве штатов была значительная оппозиция Конституции; только конвенты в Де-лавэре, Нью-Джерси и Джорджии при- няли ее единогласно. Остальные четыре штата ратифициро- вали Конституцию позднее; последним был штат Род-Айленд (29 мая 1790г.). Шесть штатов - Пенсильвания, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Север- ная Каролина, Виргиния и Нью-Йорк - при ратификации в той или иной форме требовали включения в нее Билля о правах. Во время первой сессии Конгресса, созванного на ос- новании новой Конституции, Дж. Медисон, который был ав- тором проекта, положенного в основу Конституции, и впоследствии стал президентом США (1809-1817), взял на себя инициативу 1 Цит. по: United States Code. 1988 Edition. Vol. one. Wash., 1989. P. LIII. предложить Билль о правах. Из внесенных на ратификацию 25 сентября 1789 г. двенадцати поправок десять получили одобрение штатов 15 декабря 1791 г. Эти поправки уточ- нили пределы полномочий Конгресса (поправка I), подт- вердили принцип сохранения общей компетенции, не пре- доставленной федерации, за штатами (или за народом - поправка X) и закрепили ряд прав и свобод (остальные поправки). Конституция США включает три компонента: 1) преамбу- лу, которая не признается судами и американской доктри- ной за составную часть Основного закона, а рассматрива- ется только с точки зрения источника, от которого она исходит, и целей, ради которых она выработана 1: ут- верждения правосудия, обеспечения внутреннего спокойс- твия, организации совместной обороны, содействия общему благосостоянию и обеспечению гражданам США благ свобо- ды; 2) семь статей и 3) двадцать семь поправок. Первоначальный текст Конституции, на первый взгляд, кажется простым, логичным, сжатым, хотя при более вни- мательном рассмотрении обнаруживается, что в нем много нечеткого, неконкретного и противоречивого. Он изобилу- ет общими выражениями. В Конституции отсутствуют поло- жения о важнейших институтах политической и государс- твенной власти - о конституционном контроле, политичес- ких партиях, исполнительном аппарате, весьма поверх- ностно характеризуется порядок избрания высших долж- ностных лиц и органов, парламентская процедура. В ее положениях нет таких терминов, как "всеобщее голосова- ние", "партия", "бюджет", которыми пестрят конституци- онные акты других государств. Например, важный вопрос о форме правления, которому в других конституциях отво- дится место в преамбуле или в первых статьях, в Основ- ном законе США можно выяснить только в ст. IV; одним из ее положений является следующее утверждение: "Соединен- ные Штаты гарантируют каждому штату в настоящем Союзе республиканскую форму правления". О форме правления са- мих США предоставлено судить лишь юридически образован- ному читателю. Содержащиеся в Конституции пробелы с годами воспол- няются очень незначительно. Одна из причин - повышенная "жесткость" Основного закона, сложная процедура его из- ме- 1 Edward S. Corwin's the Constitution and What It Means Today. Princeton, New Jersey, 1978. P. 1. нения. В результате в США наравне с писаным законом действует так называемая "живая" конституция, регулиру- ющая отношения конституционного уровня и формируемая Конгрессом, Президентом страны, Верховным судом и вклю- чающая, в частности, и конвенционные нормы 1. Порядок, при котором поправки "дописываются" к основному тексту, не облегчает ее понимания, поскольку отмененный текст не устраняется. К настоящему времени некоторые поправки изменили положения предыдущих поправок, которые в свою очередь модифицировали первоначальный текст (например, последовательное изменение и уточнение порядка избрания и замещения должностей Президента и Вице-президента, установленного в ст. II и поправках XII, XX и XXV). Первоначальный текст Конституции главным образом оп- ределил структуру органов государственной власти, их взаимоотношения, построенные на основе принципа "сдер- жек и противовесов". Таким образом, Конституция распре- деляла компетенцию "по горизонтали" на федеральном уровне (ст. I-III), "по вертикали" (между Союзом и шта- тами - ст. I и IV), устанавливала порядок изменения са- мого Основного закона (CT.V), содержала разноплановые положения в ст. VI, часть из которых утратила силу (о признании Соединенными Штатами доконституционных дол- гов), а другие, напротив, приобрели особое значение (например, нормы о соотношении внутреннего и междуна- родного права). Наконец, ст. VII говорит о вступлении в силу самой Конституции. Степень демократизма любой конституции определяется прежде всего объемом закреп- ленных в ней прав и свобод, их гарантированностью и не- которыми другими элементами - правовым положением цент- рального представительного органа, объемом его полномо- чий, структурой. Конституция США первоначально почти не содержала положений о правах и свободах граждан; в то время права и свободы содержались в конституциях штатов и отказ закрепить их в Основном законе страны диктовал- ся стремлением ограничить возможности их требований на национальном уровне. Тем не менее ряд важных норм можно найти в тексте Конституции. Так, в разделе 9 ст. I го- ворится о запрещении приостановки действия habeas cor- pus, если только того не потребует обществен- 1 См. подробнее: Мишин А. А. Государственное право США. М., 1976. С. 29-35. ная безопасность в случае мятежа или вторжения. Тот же раздел запрещал принимать билли об опале и законы ex post facto 1, немаловажное значение имеет и норма раз- дела 2 ст. III о рассмотрении всех уголовных дел судом присяжных, а также положение раздела 3 данной статьи, где определяется состав преступления государственной измены и его ограничительные условия. Нельзя не упомя- нуть и о норме раздела 2 ст. IV: "Граждане каждого штата имеют право на все привиле- гии и вольности граждан других штатов". Названные поло- жения явились лишь зачатками будущих правовых норм, впоследствии включенных в конституционный текст, а так- же содержащихся в других юридических актах и судебных решениях. Здесь нельзя не упомянуть и о том, что из числа полноправных граждан фактически были исключены негры и индейцы (см. абз. 3 раздела 2 ст. IV). Внешние очертания Конституция стала принимать с при- соединением к ней поправок, содержащих права и свободы граждан; причем четыре из них в "чистом виде" регулиру- ют вопросы активного избирательного права (поправки XV, XIX, XXIV и XXVI); этот институт отчасти затрагивается и в других положениях Конституции. Права и свободы граждан в основном закреплены в пер- вых десяти поправках, точнее - дополнениях, получивших название "Билль о правах" и принятых первым Конгрессом в 1789 г. Билль о правах вступил в силу 15 декабря 1791 г. после его утверждения одиннадцатым штатом (Виргини- ей) из существовавших тогда четырнадцати штатов. В этом Билле закреплены свобода вероисповедания, свобода сло- ва, печати, права обращения с петициями к правительст- ву, право ношения оружия, неприкосновенность жилища и личности, право собственности, право на скорый и пуб- личный суд, запрещение вторичного обвинения по одному и тому же делу и, как говорилось, избирательное право. Названные права и свободы относятся лишь к политическим и личным, и среди них почти целиком отсутствуют соци- ально-экономические права и свободы. Фактически послед- ние ограничиваются положениями поправки V, устанавлива- ющей, что "никакая частная собственность не должна от- бираться для общественного пользования без справед- 1 См. примечания к этому разделу ниже, в тексте Конституции. ливого вознаграждения" и никто "не должен лишаться ... имущества без законного судебного разбирательства". Нельзя не отметить и то немаловажное обстоятельство, что формулировки Билля довольно расплывчаты, что откры- вает широкий простор для их толкования и регламентации. Однако если оценивать объем прав и свобод с историчес- кой точки зрения, то нельзя не признать, что для своего времени он был достаточно велик. Очевидно, что в условиях, когда Основной закон до- полняется внеконституционным путем, новые аспекты дейс- твительности получают соответствующее отражение в теку- щем законодательстве и судебных решениях, что совсем не свидетельствует в пользу действующего акта, формально стоящего на вершине американской правовой системы. Учрежденная в США система центральных органов госу- дарственной власти стала притягательной моделью для большинства государств Центральной и Южной Америки, хо- тя некоторые вариации от страны к стране вполне очевид- ны. В США за основу построения системы государственной власти был взят принцип разделения властей, который в американских условиях трасформировался в так называемую систему сдержек и противовесов (checks and balances). В Конституции было проведено организационное разделение между тремя ветвями государственной власти - Конгрес- сом, Президентом и Верховным судом, каждому из которых была предоставлена возможность действовать самостоя- тельно в конституционных рамках. Установленные отноше- ния между этими органами как в прошлом, так и сейчас имеют целью предотвратить усиление одного из них за счет другого и воспрепятствовать одной из частей систе- мы действовать в направлении, противном направлениям других органов. Подобная сбалансированность государс- твенной системы затрудняет нововведения, но в то же время препятствует возможности узурпации власти со сто- роны какого-либо одного из названных органов. В извест- ном решении United States v. Richard Nixon, вынесенном в июле 1974 г., Верховный суд США пояснил: "Конституция не только рассредоточила власть для лучшего обеспечения свободы, но она также предполагает, чтобы на практике рассредоточенная власть была объединена в целое для эф- фективного управления. Конституция предписывает, чтобы ветви власти были одновременно отделены друг от друга и взаимозависимы, являлись авто- номными и взаимодействующими друг с другом" 1. Принцип разделения властей проведен через все важные положения Конституции. Он выражается, в частности, в раздельном и последовательном изложении правового ста- туса трех ветвей власти. Созданная система органов пер- воначально слабо опиралась на основу государственной власти - избирательный корпус. Большинство учрежденных федеральных институтов не избиралось всеобщим и прямым голосованием. Президент получал и получает власть в ре- зультате косвенных выборов; в начальный период выборщи- ки президента редко определялись прямыми выборами; го- раздо чаще их избирали законодательные собрания штатов. Сенат - верхняя палата Конгресса - до 1913 г. состоял из членов, также избиравшихся законодательными собрани- ями штатов, а Верховный суд и поныне остается назначае- мым органом. Только Палата представителей с 1789 г. формируется путем прямого голосования. Фактические отношения между тремя основными органами власти - Конгрессом, Президентом (кстати, он именуется не Президентом республики, а Президентом Соединенных Штатов) и Верховным судом постоянно изменяются, но сам принцип разделения властей остается неизменным. Юриди- ческим средством воздействия Президента на Конгресс яв- ляется право вето в отношении законопроектов, принятых последним. Законопроект возвращается Президентом в Конгресс, который может преодолеть вето двумя третями голосов в каждой палате. В арсенале Президента имеется также так называемое карманное вето, процедура принятия которого состоит в том, что свое неодобрение акта Конг- ресса Президент выражает не письменным запрещением, а тем, что оставляет законопроект неподписанным до пере- рыва сессии Конгресса, когда такой перерыв наступает до истечения 10-дневного предусмотренного Конституцией срока для подписания акта Президентом. В этом случае Конгресс должен снова принять законопроект на следующей сессии. Президент не обязан излагать мотивы применения "карманного вето". Практика применения вето весьма раз- нообразна, но только в первое столетие действия Консти- туции 1787 г. находились у власти президенты, не поль- зовавшиеся своим 1 The Living U. S. Constitution. Story. Leading Sup- reme Court Decisions. Presented with Historical Notes by S. K. Padover. N. Y., 1983. P. 139. правом. Таких президентов было семь: Дж. Адамс (1787-1801), Т.Джефферсон (1801-1809), Дж. К. Адамс (1825-1829), У.Л.Гаррисон (март-апрель 1841г.), 3. Тей- лор (1849-1850), М. Филмор (1850-1853) и Дж. А. Гарфилд (март-июль 1881 г.). После Дж. А. Гарфилда ни один Пре- зидент США не отказал себе в удовольствии воспользо- ваться своим конституционным правом, причем некоторые из них этим правом пользовались довольно часто: так, получивший кличку "президент-вето" С. Г. Кливленд за два срока нахождения у власти (1885-1889 и 1893-1897) 346 раз применил отлагательное вето и 238 раз.- "кар- манное". Ф. Д. Рузвельт (1933-1945) - 372 раза отлага- тельное и 263 раза "карманное", у Г. Трумэна (1945-1953) "показатели" были соответственно 180 и 70, у Д. Д. Эйзенхаура (1953-1961)-73 и 1081. В целом же использование права вето становится более частным. Вето распространяется на весь законопроект, даже если глава государства не согласен с его отдельными положениями. Другими словами, если он не хочет промульгировать ка- кую-либо часть законопроекта, то должен отвергнуть весь акт. Вето может быть применено к любому законопроекту, кроме вносящего изменения в Конституцию. Впрочем, для принятия Конгрессом поправок (точнее - предложения поп- равок) к Конституции требуется две трети голосов в па- латах; именно столько необходимо для преодоления вето Президента. Вторым важным средством воздействия на Конгресс яв- ляются послания Президента - "О положении Союза". Они содержат изложение политических целей главы исполни- тельной власти; послания рассматриваются как программа законодательной деятельности Конгресса. Из других пол- номочий Президента в отношении Конгресса можно выделить право главы государства созывать Конгресс на специаль- ные сессии; в настоящее время оно почти не используется из-за большой продолжительности обычных сессий (часто более 300 дней в году). В то же время Конгресс США по праву считается высшим органом власти страны. Большая часть полномочий, пере- численных в Конституции, передана в ведение Конгресса (раздел 8 ст. I), тогда как компетенция Президента рес- публики освещена в гораздо меньшей степени. Законода- тельство - монополия Конгресса. Он принимает законы, обладает исклю- 1 Encyclopedia of the American Presidency. Vol. 4. N. Y., 1994. P. 1553. чительным правом принятия бюджета, установления нало- гов; палаты Конгресса обладают широкими контрольными пол- номочиями, могут учреждать специальные расследователь- ские комитеты. Кроме того, Сенат утверждает высших должностных лиц страны, назначаемых Президентом, в том числе министров и судей Верховного суда, разрешает Пре- зиденту ратифицировать международные договоры. Конгресс может предать суду (Палата представителей) и судить (Сенат) Президента, Вице-президента и других должност- ных лиц США в порядке импичмента. Чтобы управлять страной, Президент должен сотрудни- чать с Конгрессом, которому в случае разногласий при- надлежит последнее слово. Конгресс по праву персонифи- цирует Соединенные Штаты. При принятии Верховным судом решений, в которых Конгресс является стороной, эта сто- рона определяется термином "Соединенные Штаты". Кроме того (и это очень важно), Президент не обладает правом досрочного роспуска Конгресса. Другими словами, Прези- дент небезоружен (право вето), но и Конгресс весьма мо- гуществен, обладая кардинальными средствами воздействия на исполнительную ветвь власти. Механизм, при котором осуществление власти основано на том, что ее законода- тельная и исполнительная ветви могут воздействовать друг на друга, заставляя их приспосабливаться друг к другу, искать взаимоприемлемые решения, в зарубежной литературе иногда именуется демократией компромисса. Верховный суд США, помимо указанных в Основном зако- не полномочий, с 1803 г. присвоил себе право конститу- ционного контроля, т. е. право решать вопрос о соот- ветствии Конституции актов Конгресса, Президента и ор- ганов власти штатов. Толкуя конституционные нормы, судьи Верховного суда, как и других судов, осуществляю- щих такой контроль в США, определяют судьбу правовых актов. Конституция закрепила федеративную форму территори- ального устройства страны; США состоят из 50 штатов и федерального округа Колумбия с особым статусом, на тер- ритории которого находится столица страны - город Ва- шингтон. Национально-этнические различия среди населе- ния не получили отражения в государственной структуре. Федеральный основной закон имеет приоритет перед конс- титуциями штатов, поскольку "Конституция и законы Сое- диненных Штатов, изданные в ее исполнение, равно как и все договоры, которые заключены или будут заключены властью Соединенных Штатов, являются высшими законами страны, и судьи в каждом штате обязываются к их испол- нению, даже если в Конституции и законах любого штата встречаются противоречащие друг другу постановления" (второй абзац ст. VI). Основные законы штатов признают верховенство федеральной Конституции. Так, Конституция Калифорнии в разделе 3 ст. I указывает: "Штат Калифор- ния составляет неотъемлемую часть Американского Союза и Конституция Соединенных Штатов является высшим законом страны". Штаты могут принять только республиканскую форму правления (раздел 4 ст. IV). По численности населения, размерам территории, эко- номической мощи штаты во многом превосходят некоторые европейские государства. Штаты обладают весьма значи- тельной собственной компетенцией. Наиболее крупные из них представляют собой унитарные государства, чьи руко- водители (т. е. губернаторы) по своим полномочиям и возложенной на них ответственности (исключая иностран- ные дела, оборону и некоторые другие) могут быть сопос- тавимы с главами значительного числа государств совре- менного мира. Штаты копируют федеральную систему влас- ти; они имеют парламент, называемый законодательным собранием или легислатурой, включающий две палаты. Иск- лючение составляет штат Небраска, в 1937 г. учредивший у себя однопалатный представительный орган. Весьма по- хожа на федеральную и исполнительная власть в штатах, возглавляемая губернатором. Судебная система в наиболь- шей мере отличается от федеральной. Судьи во многих штатах избираются, а не назначаются; в ряде штатов пре- дусмотрен институт отзыва судей путем народного голосо- вания. Другими словами, в штатах, где существует инсти- тут отзыва, не признается гарантия несменяемости судей как важнейшего средства обеспечения независимости и беспристрастности судебной власти. Институты непосредс- твенной демократии, и не только в отношении судейского корпуса, нашли широкое применение в субъектах федерации США. Ее виды - народная инициатива, референдум, отзыв должностных лиц. В Конституции США регулируется вопрос о распределе- нии компетенции между федерацией и ее субъектами. Пол- номочия Конгресса указаны в разделе 8 ст. I. Законы Со- единенных Штатов и договоры, заключенные их органами, являются "высшими законами страны" (ст. VI). Раздел 9 той же статьи пе- речисляет конституционные ограничения полномочий Конг- ресса, а раздел 10 - области, в отношении которых вво- дятся ограничения для штатов. Поправка X, вступившая в силу в 1791 г., отразила требования антифедералистов и определила, что "полномочия, не предоставленные настоя- щей Конституцией Соединенным Штатам и не запрещенные для отдельных штатов, сохраняются соответственно за штатами или за народом". В каждом штате, следовательно, сосуществуют две системы права: федеральное право и право штата. Внешне, таким образом, кажется, что расп- ределение компетенции является весьма четким и простым. В 1935 г. Верховный суд США в решении по поводу одного из законов "Нового курса" Ф. Рузвельта подтвердил су- ществующее распределение компетенции. Но уже в те годы отчетливо обозначилась все растущая тенденция к центра- лизации, порождавшаяся экономическим развитием страны. Юридическим основанием усиления центральной власти слу- жит заключительный абзац раздела 8 ст. I, предоставляю- щий Конгрессу издавать все законы, которые будут необ- ходимы для осуществления указанных ранее в статье прав, как и всех других прав, которыми Конституция наделяет правительство США или его департаменты либо должностных лиц.